Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III KK 313/14
POSTANOWIENIE
Dnia 15 stycznia 2015 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący)
SSN Tomasz Grzegorczyk
SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)
Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka
przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Małgorzaty Wilkosz - Śliwy
w sprawie M. K., J. K., K. K., M. M. oraz S. K. skazanych z art. 54 § 1 kks i in.
po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie
w dniu 15 stycznia 2015 r.,
kasacji, wniesionych przez obrońców skazanych
od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]
z dnia 13 listopada 2013 r.,
zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w O.
z dnia 27 lutego 2013 r.,
I. oddala wszystkie kasacje, w tym jako oczywiście
bezzasadne w zakresie, w jakim podnoszą zarzuty rażącego
naruszenia przepisów prawa - innych niż art. 54 kks;
II. kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego obciąża
skazanych w częściach na nich przypadających.
UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia 27 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w O. skazał:
1. M. K. za przestępstwo z art. 258 § 3 k.k. polegające na założeniu i
kierowaniu zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie
przestępstw skarbowych na karę roku pozbawienia wolności oraz za dwa
przestępstwa kwalifikowane z art. 54 § 1 k.k.s. w zb. z art. 65 § 1 k.k.s. w zb.
2
z art. 91 § 3 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. i art. 6 § 2 k.k.s. i in. polegające
na:
a) pomocy oskarżonym J. i K. K. i innym osobom wchodzącym w skład
kierowanej przez nich zorganizowanej grupy przestępczej w
przewozie przez granicę RP 327.500 paczek papierosów bez polskich
znaków akcyzy, przemyconych zza wschodniej granicy Polski oraz
b) nabyciu, przechowywaniu, przewożeniu oraz zbyciu na terytorium
Niemiec 385.500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy,
pochodzących z przemytu celnego
na kary odpowiednio: roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w
wysokości 100 stawek dziennych po 100 zł każda oraz roku i 6 miesięcy
pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 100 zł
każda. Na podstawie art. 39 § 1 i 2 k.k.s. i art. 86 § 2 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.
wymierzył oskarżonemu karę łączną 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności i karę
grzywny w wysokości 250 stawek dziennych po 100 zł każda. Na podstawie art. 33
§ 1 k.k.s. orzekł środek karny przepadku korzyści majątkowej w wysokości 33.000
zł.
2. J. K. za przestępstwo z art. 258 § 3 k.k. polegające założeniu i kierowaniu
wspólnie i w porozumieniu z K. K. zorganizowaną grupą przestępczą mającą na
celu popełnianie przestępstw skarbowych na karę 2 lat pozbawienia wolności
oraz za przestępstwo kwalifikowane z art. 54 § 1 k.k.s. w zb. z art. 65 § 1 k.k.s.
w zb. z art. 91 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. i art. 6 § 2 k.k.s. i in. polegające
na nabyciu, przechowywaniu, przewożeniu oraz zbyciu na terytorium Polski i
Niemiec 1.245.361 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy,
pochodzących z przemytu celnego, na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia
wolności i karę grzywny w wysokości 400 stawek dziennych po 200 zł każda;
nadto za przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 293 § 1 k.k. w zw. z art. 12
k.k. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności; przestępstwo z art. 18 § 1 k.k. w
zw. z art. 270 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1
k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz przestępstwo z art. 191 § 2
k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 39 § 1 i 2 k.k.s.
wymierzył oskarżonemu karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
3
3. K. K. za przestępstwo z art. 258 § 3 k.k. polegające na założeniu i
kierowaniu wspólnie i w porozumieniu z J. K. zorganizowaną grupą
przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw skarbowych na karę 2
lat pozbawienia wolności oraz za przestępstwo kwalifikowane z art. 54 § 1
k.k.s. w zb. z art. 65 § 1 k.k.s. w zb. z art. 91 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1
k.k.s. i art. 6 § 2 k.k.s. i in. polegające na nabyciu, przechowywaniu,
przewożeniu oraz zbyciu na terytorium Polski i Niemiec 1.245.361 paczek
papierosów bez polskich znaków akcyzy, pochodzących z przemytu celnego
na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości
400 stawek dziennych po 100 zł każda. Nadto za przestępstwo z art. 276
k.k. na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 39 § 1 i 2
k.k.s. wymierzył oskarżonemu karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia
wolności.
4. M. M. za przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. na karę 4 miesięcy pozbawienia
wolności oraz za przestępstwo kwalifikowane z art. 54 § 2 k.k.s. w zb. z art.
65 § 1 k.k.s. w zb. z art. 91 § 3 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. i art. 6 § 2 k.k.s.
i in. polegające na przewożeniu w charakterze pilota i kierowcy 84.013
paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, pochodzących z przemytu
celnego, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w
wysokości 50 stawek dziennych po 50 zł każda. Na podstawie art. 39 § 1 i 2
k.k.s. wymierzył oskarżonemu karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Na podstawie art. 33 § 1 k.k.s. orzekł środek karny przepadku korzyści
majątkowej w wysokości 2 000 zł.
5. S. K. za przestępstwo z art. 54 § 2 k.k.s. w zb. z art. 65 § 1 k.k.s. w zb. z art.
91 § 3 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. i art. 6 § 2 k.k.s. i in. polegające na:
a) nabywaniu od innych osób a następnie przewozie i sprzedaży innemu
oskarżonemu 64.000 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy
pochodzących z przemytu celnego,
b) nabywaniu od innych osób a następnie przewozie i sprzedaży członkom
zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez M. K. 152.500
paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, pochodzących z
przemytu celnego
4
na kary odpowiednio: 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości
80 stawek dziennych po 50 zł każda oraz karę 10 miesięcy pozbawienia wolności i
karę grzywny w wysokości 170 stawek dziennych po 50 zł każda. Na podstawie art.
39 § 1 k.k.s. i art. 86 § 2 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. wymierzył oskarżonemu karę
łączną roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 200 stawek
dziennych po 50 zł każda. Na podstawie art. 33 § 1 k.k.s. orzekł środek karny
przepadku korzyści majątkowej w wysokości 1 800 zł.
S. K. został uniewinniony od popełnienia czynu z art. 258 § 1 k.k.
Ponadto Sąd Okręgowy na podstawie art. 32 § 1, 2 i 3 k.k.s. orzekł wobec
oskarżonych solidarnie środek karny ściągnięcia równowartości pieniężnej
przepadku przedmiotów.
Tym samym wyrokiem, Sąd Okręgowy skazał na kary pozbawienia wolności
i grzywny 27 innych osób za popełnienie różnych przestępstw, w tym przestępstw
skarbowych, polegających na przemycie celnym papierosów bez polskich znaków
akcyzy oraz na paserstwie celnym i akcyzowym takich papierosów.
Apelacje od tego wyroku wywiedli obrońcy 18 oskarżonych. Zarzucali w nich
naruszenie przepisów prawa procesowego, prawa materialnego, w tym art. 54 § 1
k.k.s., błędy w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę skazania
oskarżonych oraz rażącą niewspółmierność orzeczonych kar pozbawienia
wolności.
Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu tych apelacji, wyrokiem z dnia 13 listopada
2013 r., zmienił wyrok m.in. co do oskarżonego M. K. w ten sposób, że z opisu
przypisanych mu dwóch przestępstw skarbowych wyeliminował ustalenie o
uczynieniu sobie przez oskarżonego z tego procederu stałego źródła dochodu, a z
podstawy skazania – art. 37 § 1 pkt. 2 k.k.s. oraz co do oskarżonego S. K. w ten
sposób, że:
a) uchylił karę łączną pozbawienia wolności i grzywny,
b) z opisu czynu przypisanego mu w pkt 70a wyeliminował sformułowanie
„czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodów” i stosując art. 2 § 2
k.k.s. czyn ten zakwalifikował z art. 54 § 2 k.k.s., art. 65 § 1 k.k.s. i art. 91 §
3 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w brzmieniu ustawy
z dnia 10.09.1999r. (Dz.U. 1999.83.931) i przyjmując za podstawę skazania
5
art. 65 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. wymierzył oskarżonemu karę 3
miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 60 stawek
dziennych, przyjmując jedną stawkę za równą kwocie 50 złotych,
c) z opisu czynu przypisanego mu w pkt 70b wyeliminował sformułowanie
„czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodów”, czyn ten
zakwalifikował z art. 54 § 1 k.k.s., art. 65 § 1 k.k.s. i art. 91 § 3 k.k.s. w zw.
z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i za podstawę skazania przyjął art.
65 § 1 k.k.s. w z w. z art. 7 § 2 k.k.s. przy zastosowaniu art. 37 § 1 pkt 1
k.k.s. i art. 38 § 1 pkt 3 k.k.s.,
d) na podstawie art. 39 § 1 k.k.s. i art. 86 § 2 kk w z w. z art. 20 § 2 k.k.s.
wymierzył oskarżonemu karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności i
grzywny w wysokości 180 stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za
równą kwocie 50 złotych.
Ponadto zmienił wyrok w odniesieniu do ośmiu innych oskarżonych. W
pozostałej części, w tym w całości w stosunku do oskarżonych J. K. i K. K.,
zaskarżony wyrok utrzymał w mocy.
Kasacje od powyższego wyroku wnieśli obrońcy skazanych M. K., J. i K. K.
oraz S. K.
Obrońca M. K. zaskarżył wyrok w zakresie utrzymującym w mocy wyrok
Sądu pierwszej instancji odnośnie czynów z pkt 2 wyroku, tj. przestępstw
skarbowych. Zarzucił wyrokowi w zaskarżonej części rażące naruszenie przepisów
prawa procesowego, mające istotny wpływ na treść wyroku, a mianowicie:
1. art. 7 k.p.k. w zw. z art. 433 § 2 k.p.k. w zw. z art. 113 k.k.s. polegające na
przekroczeniu przez Sąd Apelacyjny swoich uprawnień, wkroczenie w
kompetencje Sądu I instancji i sporządzenie uzasadnienia, które powinien
był sporządzić Sąd Okręgowy,
2. art. 7 k.p.k. w zw. z art. 457 § 3 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. poprzez
inkorporowanie dowolnych i błędnych ustaleń Sądu I instancji, co do tego,
że:
a) zachowanie skazanego wyczerpało ustawowe znamiona czynu z art.
54 § 1 k.k.s. i art. 64 § 1 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym w czasie
popełnienia czynów przypisanych w pkt 2 wyroku,
6
b) skazany naraził na uszczuplenie należności publicznoprawne,
c) skazany nabywał, przechowywał, przewoził i zbywał papierosy bez
znaków polskiej akcyzy,
d) spełnione zostały przesłanki z art. 32 § 1, 2, 3 k.k.s. do orzeczenia
środka karnego ściągnięcia równowartości przepadku przedmiotów,
3. art. 433 § 2 k.p.k. i art. 457 § 3 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. polegające
na nienależytym rozpoznaniu określonych zarzutów apelacji.
Ponadto zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego – art. 54 § 1 k.k.s.,
poprzez przyjęcie, że:
a) podatnikiem, w rozumieniu tego przepisu jest osoba, która popełniła
przestępstwo skarbowe oraz
b) „wyroby tytoniowe nie posiadające znaków skarbowych akcyzy i obrót
nimi podlegają opodatkowaniu, w sytuacji gdy wyroby te, jako
wyłączone z normalnego, legalnego obrotu, nie mogą powodować
opodatkowania, albowiem Państwo Polskie nie może czerpać
korzyści z czynności, których samo zabrania pod groźbą kary
pozbawienia wolności”.
W konkluzji kasacji skarżący wniósł o uchylenie wyroku Sądu odwoławczego w
zaskarżonej części oraz wyroku Sądu Okręgowego i przekazanie sprawy temu
ostatniemu Sądowi do ponownego rozpoznania.
Obrońca J. K. i K. K. zaskarżył wyrok w zakresie utrzymującym w mocy
wyrok Sądu pierwszej instancji co do czynów z pkt 5 i 7 wyroku w odniesieniu do J.
K. oraz czynów z pkt 11 i 12 wyroku, w odniesieniu do K. K. Zarzucił wyrokowi w
zaskarżonej części rażące naruszenie przepisów prawa procesowego, mające
istotny wpływ na treść wyroku, a mianowicie:
1. art. 7 k.p.k. w zw. z art. 433 § 2 k.p.k. w zw. z art. 113 k.k.s. polegające na
przekroczeniu przez Sąd Apelacyjny swoich uprawnień, wkroczenie w
kompetencje Sądu I instancji i sporządzenie uzasadnienia, które powinien
był sporządzić Sąd Okręgowy,
2. art. 7 k.p.k. w zw. z art. 457 § 3 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. poprzez
inkorporowanie dowolnych i błędnych ustaleń Sądu I instancji, co do tego,
że:
7
a) zachowanie skazanych wyczerpało ustawowe znamiona czynu z art.
54 § 1 k.k.s. i art. 64 § 1 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym w czasie
popełnienia czynów przypisanych odpowiednio w pkt 5 i 11 wyroku,
b) skazani narazili na uszczuplenie należności publicznoprawne,
c) skazani nabywali, przechowywali, przewozili i zbywali papierosy bez
znaków polskich akcyzy,
d) zachowanie skazanego K. K. wyczerpało ustawowe znamiona czynu
zabronionego z art. 276 k.k. przypisanego mu w pkt 12 wyroku,
e) spełnione zostały przesłanki z art. 32 § 1, 2, 3 k.k.s. do orzeczenia
środka karnego ściągnięcia równowartości przepadku przedmiotów,
3. art. 433 § 2 k.p.k. i art. 457 § 3 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. polegające
na nienależytym rozpoznaniu zarzutów apelacji, tj. zarzutu, że:
a) zachowanie J. i K. K. nie wypełniło ustawowych znamion czynu
zabronionego z art. 65 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym w czasie
popełnienia czynu zabronionego przypisanego im odpowiednio w pkt. 5 i 11
wyroku,
b) Sąd Okręgowy bezpodstawnie zawyżył ilości papierosów, przypisanych
skazanym odpowiednio w pkt. 5 i 11 wyroku,
c) Sąd Okręgowy:
i. nie wyjaśnił podstawy prawnej czynów przypisanych skazanym
odpowiednio w pkt 5 i 11 wyroku,
ii. nie wskazał, dlaczego uznał za miarodajne wyliczenia przedstawione
przez Izbę Celną w zakresie uszczupleń należności publicznoprawnych
dokonanych dla pojedynczej paczki papierosów,
iii. nie rozważył i nie wskazał okoliczności dotyczących sytuacji
prawnokarnej skazanych na przestrzeni okresu od 2007 r. do 2013 r.
Ponadto zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego – art. 54 § 1 k.k.s.,
poprzez przyjęcie, że:
a) podatnikiem, w rozumieniu tego przepisu jest osoba, która popełniła
przestępstwo skarbowe oraz
b) „wyroby tytoniowe nie posiadające znaków skarbowych akcyzy i obrót
nimi podlegają opodatkowaniu, w sytuacji gdy wyroby te, jako
8
wyłączone z normalnego, legalnego obrotu, nie mogą powodować
opodatkowania, albowiem Państwo nie może czerpać korzyści z
czynności, których samo zabrania”.
W konkluzji kasacji skarżący wniósł o uchylenie wyroku Sądu odwoławczego w
zaskarżonej części oraz wyroku Sądu Okręgowego i przekazanie sprawy temu
ostatniemu Sądowi do ponownego rozpoznania.
Obrońca M. M. zaskarżył wyrok w stosunku do tego skazanego w całości.
Zarzucił wyrokowi:
1. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 258 § 1 k.k. przez uznanie, że
zachowanie skazanego wyczerpało ustawowe znamiona tego przestępstwa,
2. rażące naruszenie prawa karnego procesowego, a mianowicie art. 433 § 2
k.p.k., art. 457 § 3 k.p.k., art. 424 § 2 k.p.k., polegające na nienależytym
rozpoznaniu zarzutu II apelacji dotyczącego nie wykazania przez Sąd I
instancji w uzasadnieniu wyroku wyliczeń, na podstawie, których Sąd ten
dokonał ustaleń odnośnie wysokości uszczupleń należności
publicznoprawnych z tytułu cła, akcyzy i VAT.
W konkluzji kasacji skarżący wniósł o uchylenie pkt II i IV wyroku Sądu
Apelacyjnego.
Obrońca S. K. zaskarżył powyższy wyrok w odniesieniu do tego skazanego
w całości. Zarzucił wyrokowi rażące naruszenie przepisów prawa procesowego,
mające istotny wpływ na treść wyroku, a mianowicie:
1. art. 7 k.p.k w zw. z art. 433 § 2 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. polegające
na przekroczeniu przez Sąd Apelacyjny swoich uprawnień, wkroczenie w
kompetencje Sądu I instancji i sporządzenie uzasadnienia, które powinien
był sporządzić Sąd Okręgowy,
2. art. 457 § 3 k.p.k. w zw. z art. 433 § 2 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s.
poprzez błędne określenie przypisanego skazanemu w punkcie 7 a) i b)
wyroku czynu,
4. art. 457 § 3 k.p.k. w zw z art. 113 § 1 k.k.s poprzez inkorporowanie
dowolnych i błędnych ustaleń Sądu I instancji, w zakresie:
a) wyliczenia uszczupleń publicznoprawnych,
b) braku wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku i wykazania, dlaczego
9
najbardziej względne dla skazanego w zakresie wartości paczek papierosów
są przepisy według stanu prawnego z 2009 r. oraz braku podstaw do
zastosowania środka karnego w postaci przepadku równowartości
pieniężnej przedmiotów a także obligatoryjnego orzeczenia tego środka w
zakresie solidarnego zobowiązania skazanych,
c) ustalenia, że spełnione zostały przesłanki z art. 32 § 1, 2, 3 k.k.s. do
orzeczenia środka karnego ściągnięcia równowartości przepadku
przedmiotów.
Ponadto zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego – art. 54 § 1 k.k.s., wobec
braku podstaw do przyjęcia, że skazany podlega odpowiedzialności na podstawie
tego przepisu, jako podatnik, a więc osoba prowadząca legalną działalność
podlegającą opodatkowaniu, podczas, gdy skazanemu przypisano popełnienie
przestępstwa skarbowego.
W konkluzji kasacji skarżący wniósł o uchylenie wyroku Sądu odwoławczego
oraz wyroku Sądu Okręgowego i przekazanie sprawy temu ostatniemu Sądowi do
ponownego rozpoznania.
W odpowiedzi na kasacje prokurator Prokuratury Okręgowej wniósł o ich
oddalenie wobec oczywistej bezzasadności. O oddalenie kasacji obrońców
skazanych jako oczywiście bezzasadnych wniósł również prokurator Prokuratury
Generalnej występujący na rozprawie kasacyjnej.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje.
Kasacje obrońców skazanych w zakresie, w jakim podnoszą zarzuty
rażącego naruszenia przepisów prawa – innych niż art. 54 k.k.s. - okazały się
bezzasadne w stopniu oczywistym. Oddalenie na rozprawie, tak ocenionych
kasacji, zwalnia Sąd Najwyższy z obowiązku sporządzania w tym zakresie
pisemnego uzasadnienia postanowienia (art. 535 § 3 zd. pierwsze k.p.k.).
Ograniczając zatem wywód do zarzutu naruszenia prawa materialnego, tj.
art. 54 § 1 k.k.s., podniesionego w kasacjach obrońców skazanych M. K., J. K. i K.
K. oraz S. K., na wstępie wypada zgodzić się ze skarżącymi, że kwestia stosowania
przepisu art. 54 § 1 k.k.s. nie może być uznana za pozbawioną znaczenia w
aspekcie istotności wpływu hipotetycznego uchybienia na treść wyroku. Wynika to
10
choćby z faktu, że przepis ten był podstawą wymiaru kary wobec niektórych
skazanych, w tym J. K. i K. K.
Zauważyć ponadto należy, że zbliżonej treści zarzut był już ponoszony w pkt
II tiret drugi apelacji obrońcy oskarżonego M.K. od wyroku Sądu Okręgowego w O.
z dnia 27 lutego 2013 r., jednakże jako błąd w ustaleniach faktycznych
przejawiający się w przyjęciu, że „oskarżony M. K. naraził Skarb Państwa na
uszczuplenie należnych podatków: akcyzowego w kwocie 3.156,561 zł oraz VAT w
kwocie 177.638 zł, podczas gdy z wyliczeń wykonanych w 2007 roku przez
Naczelnika Urzędu Celnego bezspornie wynika, iż opisane powyżej należności
winny być znacznie niższe od określonych przez Sąd Okręgowy, a naliczenie
podatku VAT od nielegalnej transakcji jest niezgodne z Ustawą o podatku od
towarów i usług”. Podobnie w pkt II ppkt e) apelacji od wyroku Sądu Okręgowego
z dnia 27 lutego 2013 r., obrońca oskarżonych J. i K. K., jako błąd w ustaleniach
faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na treść wyroku
zarzucił: „bezpodstawne przyjęcie, iż (…) zachowanie oskarżonych wypełniło
ustawowe znamiona czynu zabronionego w art. 54 § 1 k.k.s., w sytuacji gdy przepis
ten nie ma zastosowania do czynności sprzecznych z prawem, nawet jeżeli w
wyniku ich dokonania powstaje obowiązek uiszczenia należności na rzecz Skarbu
Państwa”. Sąd Apelacyjny, w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 listopada 2013 r.,
należycie odniósł się do powyższych zarzutów, przedstawiając argumentację
wskazującą na adekwatność dokonanej przez Sąd pierwszej instancji subsumpcji
prawnej czynów oskarżonych: M. K. (przypisanych mu w pkt 2a i 2b wyroku Sądu
Okręgowego), J. i K. K. (przypisanych im w pkt 5 i pkt 11 wyroku) oraz S. K.
(przypisanego mu w pkt 70b wyroku) - z art. 54 § 1 k.k.s., a dodatkowo
oskarżonego S. K. (w zakresie czynu z pkt 70a wyroku) – z art. 54 § 2 k.k.s. (s. 58-
59 uzasadnienia).
Po raz kolejny, tym razem jako zarzut rażącego naruszenia prawa
materialnego, wadliwość kwalifikacji czynów z art. 54 k.k.s. podnieśli obrońcy
skazanych M. K., J. i K. K. oraz S. K., w wywiedzionych kasacjach (odpowiednio:
pkt II kasacji M. K., pkt II kasacji J. i K. K., pkt I kasacji S. K.). Przy czym obrońcy
M. K. oraz J. i K. K. obrazy tego przepisu upatrywali w przyjęciu przez Sąd
odwoławczy, że osoba, która popełnia przestępstwo skarbowe jest podatnikiem w
11
rozumieniu art. 54 § 1 k.k.s., jak też w przyjęciu, że opodatkowaniu podlega
również obrót wyrobami tytoniowymi nie posiadającymi znaków akcyzy. Obrońca S.
K. zakwestionował zaś zastosowanie art. 54 § 1 k.k.s. w stosunku do osoby
dokonującej przemytu towarów akcyzowych i uznania jej za podatnika, tj. osobę
prowadzącą legalną działalność podlegającą opodatkowaniu.
Już w tym miejscu należy też zauważyć, że skoro Sąd Apelacyjny zmienił
wyrok co do oskarżonego S. K. (pkt 7 wyroku) i zakwalifikował ten czyn także z art.
54 § 1 k.k.s., to obrońca uprawniony był postawić w kasacji zarzut rażącej obrazy
art. 54 § 1 k.k.s., mimo że nie podniósł go w apelacji. Także zarzuty sformułowane
w kasacjach obrońców skazanych M. K. oraz J. i K. K. mogły być skutecznie
podnoszone w stosunku do wyroku Sądu Apelacyjnego, a to dlatego, że utrzymał
on w mocy wyrok Sądu Okręgowego obciążony, zdaniem skarżących, wadliwością
w postaci naruszenia art. 54 § 1 k.k.s. Wprawdzie w myśl art. 519 k.p.k. kasacja
przysługuje od prawomocnego wyroku Sądu odwoławczego, jednakże
zamieszczenie w kasacji zarzutu, który wcześniej był przedmiotem kontroli
apelacyjnej, nie jest wykluczone w sytuacji zaistnienia tzw. efektu przeniesienia, w
następstwie niedostrzeżenia przez Sąd odwoławczy uchybienia podniesionego w
zwykłym środku odwoławczym i wydania orzeczenia drugoinstancyjnego, w
dalszym ciągu obarczonego tymże uchybieniem.
Zarzuty te nie są zasadne.
Jedynie dla porządku przypomnieć należy, że zgodnie z art. 523 § 1 k.p.k.
kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439
k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ
na treść orzeczenia. Kasacja jako nadzwyczajny środek zaskarżenia prowadzić ma
bowiem do wyeliminowania z obrotu prawnego orzeczeń sądowych, które ze
względu na rangę wadliwości nie powinny funkcjonować w demokratycznym
państwie prawnym. Wzruszenie w drodze kasacji prawomocnego orzeczenia
możliwe jest zatem jedynie w wypadku stwierdzenia rażącego, a więc mającego
znaczną rangę i oczywisty charakter naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć
istotny wpływ na treść orzeczenia.
Co do zasady obraza prawa materialnego może polegać na błędnej wykładni
zastosowanego przepisu, zastosowaniu nieodpowiedniego przepisu, lub na
12
niezastosowaniu określonego przepisu w sytuacji, gdy jego zastosowanie jest
obowiązkowe. Obraza prawa materialnego może być przyczyną odwoławczą
jedynie wtedy, gdy ma charakter samoistny. W orzecznictwie Sądu Najwyższego i
piśmiennictwie konsekwentnie podkreśla się, iż obraza prawa materialnego polega
na jego wadliwym zastosowaniu w orzeczeniu, które oparte jest na trafnych i
niekwestionowanych ustaleniach faktycznych. Nie można więc mówić o obrazie
prawa materialnego w sytuacji, gdy wadliwość orzeczenia w tym zakresie jest
wynikiem błędnych ustaleń faktycznych, przyjętych za jego podstawę lub
naruszenia przepisów procesowych [S. Zabłocki (w:) J. Bratoszewski, L. Gardocki,
Z. Gostyński, S. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki - Kodeks postępowania
karnego. Komentarz, Warszawa 2004, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca
1974 r., V KR 212/74, OSNKW 1974, z. 12, poz. 233; wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 9 października 1980 r., Rw 342/80, OSNPG 1981, z. 8-9, poz. 103; wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 12 października 1983 r., V KRN 213/83, OSNPG 1984, z.
4, poz. 34].
Taki zarzut nie może być jednak uznany za zasadny i skuteczny w sytuacji,
gdy interpretacja konkretnego przepisu nie jest jednolita, a orzekające w sprawie
sądy opowiedzą się za jednym z konkurencyjnych poglądów, pod warunkiem, że
swoje stanowisko przekonująco uzasadnią. Wówczas nie można skutecznie
zarzucić tym sądom, że rażąco naruszyły ten, rozbieżnie interpretowany, przepis
prawa materialnego, jako że każdy z nich zgodnie z zasadą samodzielności
jurysdykcyjnej (art. 8 k.p.k.), ma prawo i obowiązek rozstrzygać samodzielnie
zagadnienia prawne. Z taką sytuacją mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie.
Na gruncie obecnego stanu prawnego zasadniczo wyróżnić bowiem można
dwa poglądy w kwestii charakteru przedmiotu opodatkowania z art. 54 k.k.s., w tym
przede wszystkim w kwestii, czy przedmiotem opodatkowania może być działalność
sprzeczna z prawem, przestępcza, sprzeczna z dobrymi obyczajami, czy jest nią
wyłącznie działalność legalna.
Zgodnie z pierwszym poglądem, opodatkowanie dochodów z działalności
nielegalnej lub moralnie nagannej oznaczałoby swoistą ich legalizację. Państwo nie
akceptując czynów nagannych rezygnuje z ich opodatkowania, gdyż nie chce
partycypować w wynikających z nich przychodach. Taka bowiem partycypacja czyni
13
z Państwa swoistego "pasera" czy "sutenera" (L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny
skarbowy. Komentarz, Warszawa 2014, Legalis). Zarówno w doktrynie, jak i
orzecznictwie Sądu Najwyższego, już na gruncie Ustawy karnej skarbowej z 1971
r., opowiadano się za ograniczeniem przedmiotu opodatkowania wyłącznie do
działalności legalnej i wykluczeniem z tego zakresu działalności sprzecznych z
prawem [tak: T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa
2009, s. 290; F. Prusak (w:) System Prawa Karnego, t. 11, s. 30; A. Bartosiewicz,
R. Kubacki, Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz
dewizowe, Wyd. 4, Warszawa 2010, Legalis; podobnie: uchwała SN z dnia 19 lipca
1973 r., VI KZP 13/73, OSNKW 1973, nr 9, poz. 104; wyrok SN z dnia 12 marca
1976 r., VI KZP 47/75, OSNKW 1976, nr 4-5, poz. 56; wyrok SA w Lublinie z dnia 9
sierpnia 2012, II AKa 111/12, LEX nr 1237245]. Według tego stanowiska podatkowi
nie podlegają też takie czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie
skutecznej umowy np. paserstwo, nierząd, kuplerstwo, sutenerstwo. W
postanowieniu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 września 1996 r. (I KZP
36/95, Prok.i Pr.-wkł. 1996/12/13) Sąd Najwyższy stwierdził: „użyte w art. 92 § 1
u.k.s. (obecnie art. 54 § 1 k.k.s. – uwaga SN) określenie "wbrew obowiązkowi"
odnosi się nie tylko do istniejącego przedmiotu opodatkowania, ale także do
obowiązku zawiadomienia o nim, a zatem nie dotyczy osób, które zawiadamiając o
ewentualnym przedmiocie opodatkowania równocześnie dokonywałyby
samooskarżenia o przestępstwo”. Stanowisko to rozstrzygało jedynie kwestię
odpowiedzialności karnej, nie zaś istnienia obowiązku podatkowego, „który może
istnieć niezależnie od tego, czy sprawca podlega odpowiedzialności karnej”.
Odpowiedzialność z art. 92 § 1 u.k.s. „nie może być uzależniona od tego czy
sprawca prowadzi taką działalność przynoszącą dochód, która w każdych
warunkach jest przestępstwem (kradzież, paserstwo, sutenerstwo), czy też taką
działalność, która - w wypadku uzyskania na nią zezwolenia - nie byłaby
przestępstwem”. Zwolennicy ww. poglądu wskazują na kolizję ewentualnego
prawnopodatkowego nakazu ujawnienia przedmiotu opodatkowania pochodzącego
ze źródeł nielegalnych z zasadą nemo se ipse accusare tenetur. Zgłoszenie
przedmiotu opodatkowania równałoby się bowiem - w tych specyficznych
sytuacjach - samooskarżeniu, stanowiłoby przyznanie się do przestępstwa.
14
Stawianie takich wymogów, w świetle zasad prawa karnego, jest zatem
niedopuszczalne.
Tym samym, w świetle prezentowanego stanowiska, niezgłoszenie
dochodów z działalność przestępczej, nie stanowi naruszenia art. 54 § 1 k.k.s.
Zwolennicy drugiego z poglądów podkreślają zaś, że ograniczenie
przedmiotu opodatkowania jedynie do działalności legalnej pozostaje w
sprzeczności z ideą sprawiedliwości podatkowej. Wyłączenie bowiem z obowiązku
podatkowego działalności sprzecznej z prawem, przestępczej, powoduje jej
uprzywilejowanie w stosunku do działalności legalnej. Nie uwzględnia również
ustawodawstwa wspólnotowego oraz linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej.
Na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm. - dalej: ustawa o VAT), w
doktrynie prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym w obecnym stanie prawnym -
z uwagi na regulacje VI Dyrektywy Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji
przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych – wspólny
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku
(77/388/EEC) oraz Dyrektywy Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2006/112/WE) - pojęcie zarówno
dostawy towarów, jak i świadczenia usług zostało w znacznej mierze oderwane od
ważności i skuteczności tych czynności na gruncie prawa cywilnego. Wskazuje się
nadto na konieczność zdecydowanie innego pojmowania, w obecnym stanie
prawnym, pojęcia „czynności niemogących być przedmiotem prawnie skutecznej
umowy” z art. 6 ust. 2 ustawy o VAT, jak i na konieczność częściowego
zrewidowania dotychczasowych poglądów także w zakresie „czynności
zabronionych przez przepisy prawa” z art. 5 ust. 2 tej ustawy [tak: A. Bartosiewicz
(w:) A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz, Komentarz do art. 6 ustawy o podatku od
towarów i usług, Lex 2014; J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, VAT Komentarz,
Komentarz do art. 6 ustawy o VAT, Warszawa 2014, Legalis] i interpretowania
wskazanych pojęć w świetle stanowiska Trybunału Sprawiedliwości UE
wyrażonego m.in. w sprawach: C - 283/95 z 11 czerwca 1998 r. Karlheinz Fischer
vs Finanzamt Donaueschingen (LEX nr 83889, ECR 1998/6/I-3369); C-3/97 z 28
15
maja 1998 r. Regina vs J.C. Goodwin & E. T. Unstead (LEX nr 83892, ECR
1998/5/I-3257) oraz C-455/98 z 29 czerwca 2000 r., Tullihallitus vs Karpo Salmets
and Others (LEX nr 82925, ECR 2000/6/I-4993). W orzeczeniu C-3/97 z 28 maja
1998 r. Regina vs J.C. Goodwin & E. T. Unstead Trybunał Sprawiedliwości UE
wskazał, że „może istnieć konkurencja między produktami podrabianymi i
produktami, które w legalny sposób znajdują się na rynku”; w orzeczeniu zaś C-
455/98 z 29 czerwca 2000 r., Tullihallitus vs Karpo Salmets and Others, iż „zasada
neutralności podatkowej wyklucza jakiekolwiek ogólne rozróżnienie pomiędzy
transakcjami zgodnymi z prawem i niezgodnymi z prawem, oprócz przypadków,
gdy wyłączona jest wszelka konkurencja pomiędzy legalnym a nielegalnym
sektorem gospodarki”. Trybunał Sprawiedliwości UE podkreśla zatem, że dla
potrzeb opodatkowania VAT nie można stawiać generalnego rozróżnienia
pomiędzy czynnościami wykonywanymi legalnie, a czynnościami nielegalnymi, o ile
tylko w tym zakresie mogą one konkurować z czynnościami wykonywanymi
legalnie.
Podobne stanowisko, na gruncie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.; dalej: u.p.a.), zajął Sąd
Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 listopada 2011 r. gdzie stwierdził, iż
zdefiniowanie w u.p.a. „podmiotu akcyzy wyłącznie przez czynność podlegającą
opodatkowaniu sprawia, że podmioty te nie muszą już spełniać, przed dokonaniem
tych czynności dodatkowych warunków podmiotowych; (…) nie czyni rozróżnień dla
dwóch sytuacji: wykonywania ich (…) legalnie", bądź "nielegalnie".” [postanowienie
SN z dnia 22 listopada 2011 r., IV KK 270/11, LEX nr 1095847 i wskazana tam
literatura; podobnie postanowienie SN z dnia 4 października 2012 r., IV KK 222/12,
LEX nr 1226744; G. Łabuda (w:) P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny
skarbowy. Komentarz, WKP, 2012, LEX; G. Skowronek, Z problematyki zmian w
prawie karnym skarbowym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, CzPKiNP
2005, z. 1, s. 5 i n.]. Zwolennicy drugiego poglądu odwołują się do art. 5 u.p.a.,
który stanowi, że czynności lub stany faktyczne, o których mowa w tym przepisie,
są przedmiotem opodatkowania akcyzą niezależnie od tego, czy zostały wykonane
lub powstały z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa i
podnoszą, że choć czynność prawna dla swej prawnej skuteczności musi spełniać
16
szczególne warunki określone przez obowiązujące przepisy prawa, to brak ich
respektowania, skutkujący uznaniem, że czynność tę wykonano z naruszeniem
prawa, w przypadku wyrobów akcyzowych, mimo to powoduje, iż czynność ta
podlega opodatkowaniu akcyzą. Na poparcie swojego stanowiska wskazują
również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (wydane na gruncie przede
wszystkim przepisów dotyczących VAT) we wspomnianych sprawach: C - 283/95
z 11 czerwca 1998 r. Karlheinz Fischer vs Finanzamt Donaueschingen (LEX nr
83889, ECR 1998/6/I-3369); C-3/97 z 28 maja 1998 r. Regina vs J.C. Goodwin & E.
T. Unstead (LEX nr 83892, ECR 1998/5/I-3257) oraz C-455/98 z 29 czerwca 2000
r., Tullihallitus vs Karpo Salmets and Others (LEX nr 82925, ECR 2000/6/I-4993).
W konsekwencji prezentowane jest, zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego,
jak i w piśmiennictwie stanowisko, zgodnie z którym uregulowanie art. 5 u.p.a.
prowadzi także do objęcia opodatkowaniem czynności przestępczych,
odpowiadających w swej treści czynnościom podlegającym opodatkowaniu
podatkiem akcyzowym (postanowienie SN z dnia 22 listopada 2011 r., IV KK
270/11, LEX nr 1095847 i wskazana tam literatura).
Konsekwencją drugiego z przedstawionych poglądów jest stwierdzenie, że
ograniczenie odpowiedzialności karnej z art. 54 k.k.s. jedynie do działalności
legalnej, kreuje paradoksalną sytuację lepszego traktowania osób, które
dokonywały (określonych ustawą o VAT i u.p.a.) czynności wobec uzyskanych
nielegalnie wyrobów, od tych, które je wykonywały wobec wyrobów, które takich
cech "nielegalności" nie posiadają.
Powyższe poglądy miał na uwadze już Sąd Okręgowy, który swoje
stanowisko w tej materii przedstawił na s. 140 uzasadnienia. Także Sąd
Apelacyjny, który zajmował się tym zagadnieniem w związku z zarzutami apelacji
obrońców M. K. oraz J. i K. K., dostrzegł oba te konkurencyjne poglądy,
opowiadając się za drugim z nich (s. 58 - 59 uzasadnienia). Postępując w taki
sposób nie naruszył w sposób rażący przepisu prawa materialnego. Wprawdzie nie
można uznać zaprezentowanej przezeń argumentacji za wszechstronną i
wyczerpującą, ale zarazem brak jest podstaw do uznania jej za błędną, zwłaszcza
w kontekście argumentacji prezentowanej w kasacjach, która jest jednostronna i
zdaje się nie dostrzegać tego wszystkiego, co zaszło w związku z akcesją Polski do
17
Unii Europejskiej, tudzież orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w Luksemburgu.
Podzielając, co do zasady, stanowisko orzekających w sprawie Sądów,
dodatkowo wskazać należy, że przepis art. 54 k.k.s. penalizuje zachowanie
podatnika, „który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu
organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez
co naraża podatek na uszczuplenie” (§ 1). Łagodniejszą odpowiedzialność
przewidziano w § 2 art. 54 k.k.s., gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie
jest małej wartości oraz w § 3, gdy nie przekracza ona tzw. ustawowego progu.
Przepis ten obejmuje zatem podatki objęte tzw. samoopodatkowaniem czy
samowymiarem (H. Dzwonkowski, Samowymiar zobowiązań podatkowych, PiP
2004, z. 12, s. 40-51). Czynu z art. 54 k.k.s. dopuścić się może jedynie osoba, na
której ciąży określony ustawą podatkową obowiązek podatkowy odnośnie
ujawniania samego przedmiotu opodatkowania lub podstawy tego opodatkowania,
bądź też złożenia, niezbędnej dla takiego ujawnienia, deklaracji (T. Grzegorczyk,
Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 229-230, 281). Sprawcą
czynu może być zatem jedynie podatnik, przy czym użytemu w Kodeksie karnym
skarbowym pojęciu „podatnik” (art. 53 § 30 k.k.s.) należy nadawać znaczenie
określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.
Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Zgodnie zaś z art. 7 Ordynacji podatkowej
podatnikiem jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi
podatkowemu.
Obowiązek podatkowy, jego przedmiot i podmiot podlegający temu
obowiązkowi określają ustawy podatkowe. W orzecznictwie Sądu Najwyższego
podkreśla się, że na gruncie prawa karnego skarbowego, podatnikiem jest jedynie
ten, „czyj obowiązek podatkowy ma swe źródło w przepisach ustawy podatkowej,
określających zobowiązany podmiot oraz przedmiot i stawkę opodatkowania”
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2005 r., IV KK 122/05, OSNKW 2006,
z. 2, poz. 19; podobnie: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2011
r., IV KK 270/11, LEX nr 1095847).
18
W wypadku podatku akcyzowego jest nią ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.), odnośnie zaś
podatku od towarów i usług (VAT) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).
W świetle art. 13 ust. 1 u.p.a., podatnikami w zakresie podatku akcyzowego
są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec
których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym m.in.
podmiot nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została
zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej,
postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że
podatek został zapłacony (pkt. 1).
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są „osoby prawne,
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne,
wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez
względu na cel lub rezultat takiej działalności”. Podatnikami w rozumieniu ww.
ustawy są ponadto, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o VAT, osoby prawne,
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na
których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie
przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar
zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną,
obniżoną lub zerową stawkę celną (pkt. 1), dokonujące wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów (pkt. 3).
Obowiązujące ustawy podatkowe zatem, co do zasady, łączą obowiązek
podatkowy z czynnością podlegającą opodatkowaniu, a nie z jej podmiotem. To
zakres przedmiotowy opodatkowania determinuje jego zakres podmiotowy.
Zdefiniowanie podmiotu akcyzy i VAT wyłącznie przez czynność podlegającą
opodatkowaniu, wyklucza tym samym konieczność posiadania przez ten podmiot
dodatkowych, szczególnych cech, czy spełnienia przezeń dodatkowych warunków
do uzyskania statusu podatnika tych podatków (postanowienie Sądu Najwyższego
19
z dnia 22 listopada 2011 r., IV KK 270/11, LEX nr 1095847 i wskazana tam
literatura).
Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.a., przedmiotem opodatkowania akcyzą są m.in.
nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w
należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego
albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony (pkt 4).
Art. 5 tej ustawy przy tym wprost stanowi, że czynności lub stany faktyczne, o
których mowa m.in. w jej art. 8 ust. 1-5, są przedmiotem opodatkowania akcyzą
niezależnie od tego, czy zostały wykonane lub powstały z zachowaniem warunków
oraz form określonych przepisami prawa. Analogiczną regulację zawarto w art. 5
ust. 2 ustawy o VAT. Tym samym choć czynność prawna dla swej skuteczności
musi spełniać szczególne warunki określone przez obowiązujące przepisy prawa,
to brak ich respektowania, skutkujący uznaniem, że czynność tę wykonano z
naruszeniem prawa, mimo to powoduje, iż podlega ona opodatkowaniu VAT i
akcyzą. Przytoczone przepisy dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy dana czynność jest
dozwolona, ale jej wykonanie na podstawie odrębnych przepisów jest
zarezerwowane np. dla podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenie,
koncesję, uprawnienia. Jeżeli wykonuje je podmiot nieposiadający odpowiedniej
koncesji, licencji czy zezwolenia, to brak tych formalnych uprawnień wymaganych
przez inne przepisy nie stanowi przesłanki uchylenia obowiązku podatkowego,
który wynika z samego faktu wykonania określonej czynności (T. Michalik, VAT.
Komentarz, Komentarz do art. 5, Warszawa 2014 r., Legalis; wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 1997 r., III SA 981/96, LEX nr 32043;
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 1999 r., III SA
7670/98, LEX nr 40064).
W konsekwencji, w piśmiennictwie i orzecznictwie nie wyklucza się również
opodatkowania podatkiem akcyzowym czynności dokonanych z naruszeniem
innych przepisów niż przepisy prawa cywilnego, w tym czynności o charakterze
przestępczym, pod warunkiem, że ich treść odpowiada treści czynności
podlegającej opodatkowaniu na mocy u.p.a., jako że ustawa ta, określając
przedmiot opodatkowania, nie czyni rozróżnienia dla sytuacji, gdy pochodzi on ze
20
źródeł legalnych, bądź nielegalnych (S. Parulski, Akcyza. Komentarz, Komentarz
do art. 5 Ustawy o podatku akcyzowym, LEX 2010; podobnie: postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 22 listopada 2011 r., IV KK 270/11, LEX nr 1095847 i
wskazana tam literatura).
Kwestia opodatkowania czynności dokonanych z naruszeniem prawa, w tym
o charakterze przestępczym, nie jawi się już tak oczywista na gruncie ustawy o
VAT, która w art. 6 ust. 2 zawiera wyłączenie stosowania jej przepisów w stosunku
do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. W
świetle tego przepisu, jako zasadę przyjmuje się, że poprzez opodatkowanie
zachowań niepożądanych nie można doprowadzić do pewnego rodzaju legalizacji
tych zachowań. W konsekwencji zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie na tle art.
3 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT z 1993 r. uznawano za czynności niepodlegające
ustawie (a więc i opodatkowaniu), wszelkiego rodzaju czynności zabronione wprost
przez ustawę. Dotyczyło to przede wszystkim czynów będących jednocześnie
zabronionymi i karalnymi. W wyroku z dnia 23 listopada 1999 r. (SA/Rz 1066/98,
LEX nr 44033) Naczelny Sąd Administracyjny w Rzeszowie stwierdził: "Jeżeli
chodzi o czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy w
rozumieniu ustawy z 1993 r. o VAT, to istotnie w przepisie tym chodzi o takie
czynności jak kradzież, stręczycielstwo, prostytucja, a więc czynności, stanowiące
czyny zabronione, jak również czynności nieważne bezwzględnie"). Do dnia 1 maja
2004 r. stosowanie wskazanego przepisu nie wywoływało rozbieżności
interpretacyjnych. Akcesja Polski do Unii Europejskiej i będąca jej konsekwencją
konieczność interpretowania prawa krajowego w duchu wspólnotowym, w tym
przede wszystkim z uwzględnieniem regulacji VI Dyrektywy Rady z 17 maja 1977 r.
w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków
obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa
wymiaru podatku (77/388/EEC) oraz Dyrektywy Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2006/112/WE), jak też
linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w obecnym stanie
prawnym wymusza niejako konieczność zdecydowanie innego pojmowania pojęcia
„czynności niemogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy” z art. 6 ust.
2 ustawy o VAT. W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
21
wyłączenie z zakresu opodatkowania VAT-em działalności przestępczej, nie ma
bowiem charakteru bezwzględnego. Nie każde zachowanie uznawane przez
ustawodawcę krajowego za czyn zabroniony pod groźbą kary będzie zatem
skutkowało wyłączeniem danej czynności z opodatkowania VAT. Akcentując
zasadę neutralności podatku, Trybunał wskazuje na konieczność eliminowania
zakłóceń konkurencji, czego konsekwencją jest uznanie, że na gruncie
opodatkowania nie można czynić rozróżnienia pomiędzy czynnościami legalnymi a
czynnościami nielegalnymi. Wyjątek stanowią jedynie czynności, w przypadku
których nie jest możliwa jakakolwiek konkurencja pomiędzy sektorem legalnym a
nielegalnym, a więc mające za przedmiot towary, które nie mogą być w ogóle
wprowadzone na rynek do obrotu publicznego (np. podrobione pieniądze, narkotyki,
organy ludzkie). W orzeczeniu w sprawie C-3/97 (Regina v. J.C. Goodwin & E.T.
Unstead) ETS uznał, że obrót podrabianymi towarami w postaci kosmetyków
podlega VAT, a w orzeczeniu C-455/98 (Tullihallitus v. Kaupo Salumets) wskazał,
że import (a także dostawa) przemycanych towarów w postaci alkoholu również
podlega opodatkowaniu. Natomiast w orzeczeniach C-294/82 (Senta Einberger v.
Hauptzollamt Freiburg) oraz C-289/86 (Vereniging Happy Family Rustenburgerstat
v. Inspecteur der Omzetbelasing) odniósł się do traktowania z punktu widzenia
systemu opodatkowania VAT zbycia/importu towarów, które nie mogą być
wprowadzone na rynek ze względu na ich naturę lub cechy specjalne (tu odnośnie
dostawy oraz importu narkotyków – orzekając, iż nie podlegają one opodatkowaniu
VAT). Jak wynika z uzasadnienia wskazanych powyżej orzeczeń, w ocenie
Trybunału w przypadku wskazanych w nich czynności, nie można wprowadzać
rozróżnienia pomiędzy czynnościami zgodnymi i niezgodnymi z prawem.
Opodatkowanie powinno zatem obejmować także te czynności, które, choć były
niezgodne z prawem, mogłyby być dokonane jako legalne. Z opodatkowania VAT
powinny być zatem bezwzględnie wyłączone jedynie towary, których wprowadzenie
do obrotu jest ściśle zakazane.
W tym znaczeniu dostawa papierosów wykonywana w ramach paserstwa
akcyzowego, czy paserstwa celnego, którą przypisano skazanym, z uwagi na fakt,
że jej przedmiotem są towary mogące stanowić przedmiot legalnego obrotu, może
być przedmiotem prawnie skutecznej umowy i jako taka powinna podlegać
22
opodatkowaniu. Jak wskazuje się bowiem w piśmiennictwie, towary dostarczane
przez pasera są oferowane także przez inne, legalnie działające na rynku podmioty,
będące podatnikami VAT i realnie konkurują z tymi „legalnymi” towarami [A.
Bartosiewicz (w:) A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz, Komentarz do art. 6 ustawy o
podatku od towarów i usług, Lex 2014].
Nie można przy tym tracić z pola uwagi faktu, że zwolennicy poglądu o
niemożności uznania za przedmiot opodatkowania działalności sprzecznej z
prawem, pogląd ten wyrażali na tle prawa karnego powszechnego, a nie prawa
karnego skarbowego. Ponad wszelką wątpliwość, za podatnika z art. 54 k.k.s. nie
może być uznany sprawca przestępstwa np. paserstwa z art. 291 § 1 k.k., który
sprzedaje kradzione samochody. W konsekwencji także jego przestępcza
działalność nie może zostać opodatkowana. Niezgłoszenie się zatem tej osoby do
podatku nie rodzi odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe z art. 54 § 1
k.k.s. Inaczej jest na gruncie prawa karnego skarbowego, gdzie z uwagi na
szczegółowe regulacje prawa podatkowego i prawa finansowego, w określonych
przypadkach tj. w sytuacjach, gdy istnieje konkurencja między nielegalnymi
produktami, a produktami, które w sposób legalny znajdują się na rynku
(oczywiście, przy wykluczeniu z tego zakresu produktów, których wprowadzenie do
obrotu jest przez prawo bezwzględnie zabronione), taka nielegalna działalność
może stanowić przedmiot opodatkowania.
Odnosząc się do argumentacji skarżących, wskazać ponadto trzeba, że
całkowicie nieuprawniona jest interpretacja sformułowania zaczerpniętego z
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, iż „czynności, które, choć niezgodne z
prawem, mogłyby być dokonane jako legalne” w taki sposób, jak tego chcą obrońcy
skazanych M. K., J. i K. K. i S. K. Prawdą jest, że wyroby tytoniowe pochodzące z
zagranicy, przed ich dopuszczeniem do legalnego obrotu na terenie Polski, muszą
spełnić szereg warunków oraz podlegają opodatkowaniu z tytułu cła i akcyzy.
Podobnie, dalszy obrót tymi towarami, już na terenie Polski, podlega
opodatkowaniu VAT-em. Bezsprzecznie obrót takimi wyrobami tytoniowymi, bez
wcześniejszego uiszczenia należnych podatków jest zabroniony przez prawo. Nie
zmienia to jednakże faktu, iż obrót omawianymi wyrobami nie jest przez prawo
polskie zabroniony bezwzględnie. Pod warunkiem spełnienia wskazanych w
23
przepisach prawa wymagań, obrót tymi towarami jest bowiem możliwy i
dopuszczalny. Inaczej rzecz przedstawia się w przypadku obrotu np. organami
ludzkimi lub narkotykami, którymi to obrót jest ściśle zabroniony przez prawo, co
oznacza, że nie jest możliwe w żadnych warunkach zalegalizowanie obrotu ww.
przedmiotami. Użyte w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE określenie
„czynności, które, choć niezgodne z prawem, mogłyby być dokonane jako legalne”
należy więc, zdaniem Sądu rozpoznającego kasacje, rozumieć jako pierwotną,
abstrakcyjną, możliwość zalegalizowania działalności, czy obrotu towarami
podlegającymi opodatkowaniu, nie zaś jako możliwość ich niejako następczej
legalizacji, już w sytuacji, gdy towar ten stał się „nielegalny” wskutek niewywiązania
się przez osobę go nabywającą, przechowującą, czy przewożącą, z
obowiązujących na mocy ustawy zobowiązań podatkowych względem Skarbu
Państwa. W tej drugiej sytuacji częstokroć bowiem możliwość „następczego”
zalegalizowania działalności, już wtedy niezgodnej z prawem, może być wyłączona.
O ile bowiem osoba sprowadzająca do Polski towar akcyzowy (papierosy, alkohol)
z zagranicy, może go „zalegalizować”, zgłaszając ten towar na granicy do oclenia,
co - po dopełnieniu wynikających stąd obowiązków - uprawnia ją do legalnego
obrotu tym towarem na terenie kraju, to nie ma ona możliwości zalegalizowania tej
działalności, gdy wykonuje ją w stosunku do papierosów sprowadzonych do Polski
z innego kraju bez uiszczenia cła i podatku akcyzowego, w sytuacji nabycia ich
przez podmiot już na terenie Polski. Zgłaszając bowiem przedmiot opodatkowania,
podmiot ten dokonywałby samooskarżenia, przyznając się tym samym do
popełnienia przestępstwa i choć korzystałby z instytucji czynnego żalu z art. 16
k.k.s., obligatoryjne byłoby orzeczenie przepadku przedmiotu przestępstwa bądź
jego równowartości. A tym samym następczy obrót tym towarem byłby już
niemożliwy.
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że Sąd Okręgowy, a
następnie Sąd Apelacyjny, trafnie przyjęły, iż działalność, której prowadzenie
przypisano skazanemu M. K., J. i K. K. oraz S. K., wypełniała, oprócz powołanych
przez oskarżyciela publicznego w akcie oskarżenia przepisów Kodeksu karnego
skarbowego, także znamiona przestępstwa określonego w art. 54 § 1 k.k.s.
24
Pośrednio za trafnością przyjętej przez oba Sądy, a podzielonej przez Sąd
kasacyjny, argumentacji i wykładni przepisu art. 54 § 1 k.k.s. przemawia również
treść art. 29 pkt 4 k.k.s. – na co zasadnie wskazywał prokurator Prokuratury
Generalnej w toku rozprawy kasacyjnej. Przepis ten, umożliwiając orzeczenie
przepadku przedmiotów, których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przechowywanie,
przewóz, przenoszenie lub przesyłanie jest zabronione, odnosi stosowanie tego
środka karnego jedynie w stosunku do rzeczy pierwotnie zabronionych, niejako
wykluczając tym samym jego zastosowanie w stosunku do przedmiotów, którymi –
po spełnieniu określonych warunków – możliwy jest legalny obrót.
Z tych względów podniesione przez skarżących zarzuty rażącego naruszenia
art. 54 § 1 k.k.s. należało uznać za niezasadne.
Kierując się powyższym, Sąd Najwyższy orzekł jak w postanowieniu.