Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 5 sierpnia 1999 r.
II UKN 68/99
1. Pracownik podlegający obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z ty-
tułu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek nie nabywa
prawa do zasiłku chorobowego w razie powstania niezdolności do pracy po
rozwiązaniu stosunku pracy (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa, jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143 ze zm.).
2. Przez użyty w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa zwrot "podjęcie działalności zarobkowej" należy rozumieć także
kontynuowanie działalności gospodarczej rozpoczętej przed ustaniem
stosunku pracy.
Przewodniczący: SSN Barbara Wagner (sprawozdawca), Sędziowie SN:
Beata Gudowska, Roman Kuczyński.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 1999 r. sprawy z wniosku
Edwarda G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w Z.G. o
zasiłek chorobowy, na skutek kasacji wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego
w Poznaniu z dnia 29 października 1998 r. [...]
o d d a l i ł kasację.
U z a s a d n i e n i e
Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze wy-
rokiem z 20 lutego 1998 r. [...] zmienił decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-
Oddziału w Z.G. odmawiające Eugeniuszowi G. prawa do zasiłku chorobowego z
tytułu zatrudnienia, po ustaniu zatrudnienia, ustalając, że podstawę wymiaru zasiłku
powinno stanowić wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedza-
2
jących miesiąc, w którym powstała jego niezdolność do pracy, tj. od 1 lipca 1996 r.
do 30 czerwca 1997 r.
Sąd ustalił, że Eugeniusz G. od 15 lutego 1991 r. prowadził działalność gos-
podarczą na własny rachunek podejmując równocześnie zatrudnienie okresowe na
podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia. Ostatnie jego zatrudnienie „najemne”
ustało 30 czerwca 1997 r. Wnioskodawca stał się niezdolny do pracy w ciągu miesią-
ca od ustania zatrudnienia. Nabył wobec tego prawo do zasiłku chorobowego na
podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974
r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143 ze zm.), powoływanej
dalej jako „ustawa” lub „ustawa zasiłkowa”. Zdaniem Sądu, w sprawie nie ma zasto-
sowania powoływany przez organ rentowy art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy, bowiem wnios-
kodawca „nie podejmował żadnej dodatkowej działalności gospodarczej, przed pows-
taniem niezdolności do pracy był pracownikiem i jako pracownik był ubezpieczony”.
Podstawa należnego zasiłku chorobowego winna być obliczona stosownie do art. 12
ust. 2 ustawy.
Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 29 października 1998 r. [...]
zmienił zaskarżony apelacją przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrok i odwo-
łanie od decyzji oddalił. Art. 5 ust. 1 ustawy przyznaje prawo do zasiłku chorobowego
pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy w czasie zatrudnienia. Według art. 6
ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłek przysługuje także wtedy, gdy niezdolność do pracy pows-
tała w ciągu miesiąca od ustania stosunku pracy i trwała nieprzerwanie co najmniej
30 dni. Jednak zasiłek nie przysługuje, jeśli po rozwiązaniu stosunku pracy pracow-
nik podjął inną działalność zarobkową lub uprawniony jest do zasiłku dla bezrobot-
nych (art. 6 ust. 2 pkt 1). Ubezpieczony, kontynuując działalność gospodarczą po
ustaniu zatrudnienia, prowadził działalność zarobkową. Nie przysługuje mu wobec
tego zasiłek z tytułu zatrudnienia, lecz z tytułu prowadzenia działalności gospodar-
czej i takie świadczenie pobierał. Prowadzona przez Eugeniusza G. działalność gos-
podarcza nie była dodatkową. Prowadził ją zarówno przed powstaniem zatrudnienia,
jak i po jego ustaniu. Zaskarżony wyrok narusza przeto prawo materialne, a to art. 6
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r.
Ubezpieczony zaskarżył ten wyrok kasacją. Wskazując jako jej podstawy: na-
ruszenie prawa materialnego - art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy zasiłkowej przez błędną jego
wykładnię i niewłaściwe zastosowanie „polegające na bezpodstawnym przyjęciu, że
3
ubezpieczony po rozwiązaniu stosunku pracy podjął inną działalność zarobkową”
oraz naruszenie przepisów postępowania, a to art. 233 § 1 KPC „przez przekrocze-
nie granic swobodnej oceny dowodów” i art. 378 § 2 KPC „przez nierozpoznanie
istoty sprawy, polegające na bezpodstawnym przyjęciu, że ubezpieczony po ustaniu
w dniu 30 czerwca 1998 r. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podjął inną
działalność zarobkową pozbawiającą go prawa do zasiłku chorobowego”, wniósł o
zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie apelacji lub o jego uchylenie i przekazanie
sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania, przy uwzględnieniu
kosztów zastępstwa procesowego.
Prowadząc działalność gospodarczą równolegle z trwaniem umowy o pracę
wnioskodawca nie podlegał obowiązkowi ubezpieczenia z tego pierwszego tytułu. Z
chwilą ustania zatrudnienia powstał obowiązek ubezpieczenia z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej, co jednak „nie może być żadną miarą utożsamiane z
podjęciem innej działalności zarobkowej”. Sytuacja skarżącego była analogiczna „do
sytuacji zatrudnienia w dwóch lub więcej zakładach pracy, kiedy to zasiłek chorobo-
wy oblicza się oddzielnie z tytułu zatrudnienia w każdym z tych zakładów” (§ 15 roz-
porządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru i obliczania zasiłków z ubezpie-
czenia społecznego, Dz.U. Nr 19, poz. 95). „Podjęciem” działalności jest jej rozpo-
częcie w miejsce dotychczasowego zatrudnienia. Eugeniusz G. nie podjął działalno-
ści gospodarczej po ustaniu zatrudnienia, ale kontynuował działalność podjętą jesz-
cze przed nawiązaniem stosunku pracy. Na potwierdzenie zasadności prezentowa-
nego w kasacji poglądu skarżący powołał tezę wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowi-
cach z dnia 12 kwietnia 1995 r., III AUr 929/94 (Prawo pracy 1996 nr 2, poz. 42): „Nie
sposób zgodzić się z rozumowaniem organu rentowego, że okoliczność, iż ubezpie-
czony podjął dodatkowe zatrudnienie jako pobierający rentę inwalidzką ma go poz-
bawić prawa do zasiłku chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy powstała w ciągu
30 dni od ustania zatrudnienia”.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zasiłek chorobowy jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego rekom-
pensującym zarobek utracony przez ubezpieczonego wskutek jego niezdolności do
pracy spowodowanej chorobą (lub innym zdarzeniem z chorobą zrównanym). Dlate-
4
go też prawo do tego świadczenia przysługuje zawsze (choć niekiedy po spełnieniu
dodatkowych warunków ustawowych), gdy wyłączną przyczyną utraty zarobku jest
ziszczenie się ryzyka ubezpieczeniowego, tj. w razie powstania niezdolności do
pracy w okresie trwania zatrudnienia (art. 5 ustawy zasiłkowej). Wyjątkowo, prawo do
zasiłku chorobowego może przysługiwać ubezpieczonemu, którego niezdolność do
pracy powstała po ustaniu zatrudnienia (art. 6 ust. 1 ustawy). Funkcja zasiłku ulega w
tym przypadku modyfikacji, ale co do zasady pozostaje ta sama. Ochrona ubezpie-
czeniowa zostaje rozszerzona na okres konieczny do pozyskania nowych źródeł do-
chodu, przy słusznym założeniu, że niezdolność do pracy stanowi przeszkodę w ich
pozyskaniu.
Prawo do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy powstałej po
ustaniu zatrudnienia wyłącza, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy, podjęcie po roz-
wiązaniu stosunku pracy, a, co oczywiste, przed powstaniem niezdolności do pracy,
innej działalności zarobkowej. Inna działalność zarobkowa, to działalność stanowiąca
źródło dochodu z tytułu własnej pracy, niezależnie od podstawy jej wykonywania.
Należy przy tym przyjąć, że jest to tego rodzaju działalność zarobkowa, która stanowi
tytuł do ubezpieczenia społecznego. Tylko ona bowiem może być podstawą do wy-
płaty zasiłku w miejsce utraconego dochodu, a więc uczynić zbędną ochronę ubez-
pieczeniową z tytułu poprzedniej, zakończonej działalności. Takie rozumienie „innej
działalności zarobkowej” jest uzasadnione faktem, że art. 6 ustawy zasiłkowej ma
zastosowanie w odniesieniu nie tylko do ubezpieczenia chorobowego pracowników
(osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy), ale także do ubezpieczonych z in-
nych tytułów, a to z mocy przepisów odsyłających zawartych w ustawach szczegól-
nych (np. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym
osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin). W istocie więc „inna
działalność zarobkowa” to „działalność stanowiąca tytuł podlegania obowiązkowi
ubezpieczenia chorobowego”. Może nią być np. zatrudnienie na podstawie umowy o
pracę, czy umów zlecenia lub agencyjnej. Jedną z form działalności zarobkowej jest
prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek (art. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność
gospodarczą oraz ich rodzin, jednolity tekst: Dz.U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250 ze zm.,
powoływanej nadal jako „ustawa ubezpieczeniowa”). Nie jest więc trafny pogląd
skarżącego, że powstanie obowiązku ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalno-
5
ści gospodarczej „nie może być żadną miarą utożsamiane z podjęciem innej działal-
ności zarobkowej”. Jest przeciwnie, ze względów wyżej przedstawionych.
Szerszej analizy prawnej wymaga interpretacja terminu „podjęcie” innej dzia-
łalności zarobkowej.
System ubezpieczenia społecznego przewiduje przymus ubezpieczenia z jed-
nego tylko tytułu, przy ustawowej hierarchizacji tytułów ubezpieczenia. Zgodnie z art.
2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. osoba prowadząca działalność gos-
podarczą na własny rachunek pozostająca równocześnie w zatrudnieniu w ramach
stosunku pracy podlega ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia, zaś prowadząca więcej
niż jedną działalność, z tytułu jednej działalności (art. 1 ust. 3 tejże ustawy).
Inna jest w tym zakresie sytuacja pracowników. Nawiązanie stosunku pracy powo-
duje ex lege nawiązanie stosunku ubezpieczenia społecznego (art. 4 ust. 3 ustawy z
dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, jed-
nolity tekst: Dz.U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 ze zm.), a zakład pracy ma obowiązek
zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego wszystkich zatrudnionych pracowników
(art. 4 ust. 4 powołanej ustawy). Pracownicy zatrudnieni równocześnie w kilku miejs-
cach pracy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu każdego zatrudnienia.
Mówiąc inaczej, każde zatrudnienie stanowi oddzielny, samodzielny tytuł ubezpie-
czenia. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Decydujące znaczenie należy przy-
pisać istocie stosunku pracy, tej. stosunku prawnego, w którym zobowiązanie pra-
cownika polega na wykonywaniu pracy na rachunek pracodawcy i pod jego kierow-
nictwem (podporządkowanie dyrektywne, dystrybutywne i represyjne), co powoduje
swoisty rozkład odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wzajemnych - wy-
łączną podstawą odpowiedzialności pracownika jest wina, ryzyko (produkcyjne, eko-
nomiczne, osobowe i socjalne) obciąża pracodawcę.
Obowiązkowe ubezpieczenie pracownika zatrudnionego równocześnie w kilku
zakładach pracy przez każdy z nich, wyłącza lub zmniejsza przede wszystkim ryzyko
socjalne poszczególnych pracodawców. Pracownikowi niezdolnemu do pracy u jed-
nego pracodawcy gwarantuje zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy u pozos-
tałych pracodawców z zachowaniem prawa do świadczeń kompensujących utratę
prawa do wynagrodzenia, choćby zachowali zdolność do świadczenia pracy na ich
rzecz. Opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne przez każdego z pracodaw-
ców, uzasadniające wypłatę zasiłku z każdego ubezpieczenia z osobna, stanowi nie
tylko źródło uprawnienia pracownika, ale i obowiązku skorzystania z tego prawa.
6
Stąd też art. 18 ust. 1 ustawy zasiłkowej przewiduje utratę prawa do zasiłku choro-
bowego, jeżeli pracownik w czasie zwolnienia lekarskiego od pracy u jednego praco-
dawcy wykonywał pracę u innego.
Nie bez znaczenia dla swoistego kształtu obowiązku ubezpieczenia pracowni-
ków i ich prawa do świadczeń są względy historyczne. Kodeks pracy, uchwalony nie-
spełna pół roku przed ustawą zasiłkową (obydwa te akty weszły w życie z dniem 1
stycznia 1975 r.), przyjmował jako zasadę zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu
pracy w jednym miejscu pracy, o czym świadczy niewątpliwie wprowadzenie wymogu
uzyskania zgody pracodawcy na „dodatkowe” zatrudnienie (art. 101 KP, uchylony
dopiero w 1989 r.). Rozwiązanie takie służyło nie tylko ochronie pracownika (jego
zdrowia), ale i pośrednio interesowi pracodawcy. Wiązało się także z realizacją
ustrojowej zasady pełnego zatrudnienia, której podmiotami były uspołecznione, wów-
czas w przewadze, zakłady pracy. W praktyce liczba pracowników pozostających
równolegle w dwu stosunkach pracy była więc niewielka. Z drugiej strony, zakres
podmiotowy zarobkujących na własny rachunek działalnością gospodarczą był ogra-
niczony dominacją (i uprzywilejowaniem) własności społecznej. Przy tym, do roku
1976 ubezpieczeniem społecznym objęci byli tylko pracownicy (i niektóre grupy o
zbliżonym do pracowników statusie socjalnym). Ustawa z 18 grudnia 1976 r. wpro-
wadzała ubezpieczenie w odniesieniu do bardzo wąskiego kręgu podmiotów zarob-
kujących własną pracą poza stosunkiem pracy. Wyznaczał go jej pierwotny tytuł: ”o
ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących
działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin” (Dz.U. Nr 40, poz. 235).
Te inne osoby określał art. 1. Istotne zmiany zachodzące w systemie politycznym,
społecznym i ekonomicznym Polski od 1989 roku, a zapoczątkowane po roku 1980,
nie znalazły dostatecznego odzwierciedlenia w prawie ubezpieczenia społecznego.
Stosując dziś i wykładając przepisy ustaw ubezpieczeniowych uchwalonych w
zupełnie innych od obecnych realiach ekonomiczno – społecznych, przy odmiennych
założeniach ideologicznych i aksjologicznych, okoliczności powyższych, zwłaszcza
zaś procesów historycznych, bez narażenia się na zarzut ahistoryczności, pominąć
nie można.
Na ukształtowanie obowiązku ubezpieczenia miały niewątpliwie wpływ również
względy fiskalne. Składki na ubezpieczenie społeczne nie są dzielone wedle ryzyka
ubezpieczeniowego i zasilają wspólny Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z którego
finansowane są wszystkie świadczenia, w tym również długoterminowe.
7
Art. 6 ust. 1 ustawy zasiłkowej jest przepisem gwarancyjnym, ochronnym, za-
bezpieczającym środki utrzymania ubezpieczonemu i jego rodzinie na czas uniemoż-
liwiający wyszukanie nowego źródła dochodu. Na taki jego cel wskazują także
pozostałe wyłączenia prawa do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy
powstałej po rozwiązaniu stosunku pracy (art. 6 ust. 2 ustawy). Nie nabywają go
emeryci i renciści jako osoby, które po rozwiązaniu stosunku pracy pobierają świad-
czenia z ubezpieczenia społecznego w związku ze spełnieniem się ryzyka niezdol-
ności do pracy (trwałej lub okresowej, całkowitej lub częściowej, rzeczywistej lub
konwencjonalnej). Inne nieco jest uzasadnienie wyłączenia prawa do zasiłku choro-
bowego bezrobotnych; zasiłek dla bezrobotnych spełnia tę samą funkcję co zasiłek
chorobowy – rekompensuje utracone, jakkolwiek wskutek różnych zdarzeń, zarobki.
Bezrobotnym jest osoba zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze
czasu pracy (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciw-
działaniu bezrobociu, jednolity tekst: Dz.U. z 1996 r. Nr 47, poz. 211 ze zm.). Orze-
czenie niezdolności do pracy w celu uzyskania prawa do zasiłku chorobowego mu-
siałaby skutkować utratą statusu bezrobotnego i w konsekwencji utratą zasiłku (wy-
płacanego z Funduszu Pracy tworzonego też ze składek pracodawców). Z kolei, wy-
czerpanie zasiłku chorobowego powoduje zaprzestanie wypłaty tego świadczenia w
każdym przypadku, niezależnie od tego czy stosunek pracy trwa czy został rozwią-
zany.
Powyższa analiza pozwala odpowiedzieć na zasadnicze dla rozstrzygnięcia
rozpoznawanej sprawy pytanie - czy kontynuowanie prowadzenia działalności gos-
podarczej może być uważane za podjęcie działalności zarobkowej. Otóż, terminowi
„podjęcie” działalności zarobkowej należy nadać sens prawny. Trzeba go zatem ro-
zumieć jako posiadanie (odzyskanie albo pozyskanie) źródła dochodu, którego utrata
jest lub może być rekompensowana świadczeniem z ubezpieczenia społecznego z
nowego – niekoniecznie innego - tytułu ubezpieczenia. Podjęciem działalności za-
robkowej w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy zasiłkowej jest wobec tego nie tylko
jej rozpoczęcie, ale i wznowienie lub kontynuowanie takiej działalności. Za nadaniem
temu zwrotowi takiej treści przemawiają względy funkcjonalne, teleologiczne, syste-
mowe i historyczne.
Skoro więc Eugeniusz G. stał się niezdolny do pracy w ciągu 30 dni od roz-
wiązaniu stosunku pracy, jednak w okresie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia z
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, to utratę jego zarobków stanowi brak
8
możliwości zarobkowania wykonywaniem tej działalności i te zarobki winny być zre-
kompensowane świadczeniem z ubezpieczenia społecznego, do którego nabył
prawo.
Sąd Najwyższy zważył nadto:
Podstawę prawną rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonym wyroku stanowią
przepisy, które utraciły częściowo moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1999 r. (art.
122 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.), a utracą ją ostatecznie z dniem 1 września 1999 r.
(art. 86 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. Nr 60, poz. 636). Wy-
wód prawny przy użyciu czasowników w czasie teraźniejszym ma jednak rację bytu,
albowiem tyczy przepisów, wedle których poczynione w sprawie ustalenia faktyczne
były oceniane i kwalifikowane przez Sądy obu instancji, a prawidłowość ich zastoso-
wania podlegała kasacyjnej kontroli Sądu Najwyższego. W znacznym zakresie ma
on jednak znaczenie historyczne. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. rozważane prob-
lemy rozstrzyga na przyszłość jednoznacznie, stanowiąc w art. 7 o prawie do zasiłku
chorobowego z tytułu powstania niezdolności do pracy „po ustaniu tytułu ubezpie-
czenia chorobowego”, zaś w art. 13 ust. 1 pkt 2, że: zasiłek chorobowy za okres po
ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie przysługuje, jeżeli osoba niezdolna do
pracy „kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową”. Regu-
lację tę można powołać jako jeden jeszcze argument na rzecz trafności poglądu pre-
zentowanego przez Sąd drugiej instancji w kwestii rozumienia użytego w art. 6 ust. 2
pkt 1 ustawy zasiłkowej z dnia 17 grudnia 1974 r. zwrotu „podjęcie działalności za-
robkowej”.
Kierując się powyższymi motywami Sąd Najwyższy, stosownie do art. 39312
KPC, orzekł jak w sentencji.
========================================