Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 15 maja 2001 r.
II UKN 395/00
Personelowi lekarsko-pielęgniarskiemu w zakresie obowiązków pracow-
niczych nie przysługuje uprawnienie do powstrzymania się od wykonywania
pracy niebezpiecznej (art. 210 § 5 w związku z art. 210 § 1 KP). Na szpitalu jako
pracodawcy spoczywa zwiększone ryzyko odpowiedzialności wobec pracowni-
ków personelu medycznego, którzy korzystają z domniemania faktycznego (art.
231 KPC), że do zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby doszło w związku z
pracą zawodową.
Przewodniczący SSN Beata Gudowska, Sędziowie SN: Jerzy Kuźniar (spra-
wozdawca), Maria Tyszel.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2001 r. sprawy z powództwa
Sławomira K. przeciwko: Skarbowi Państwa - Wojewodzie Ł. i Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Ł. o zadośćuczynienie, rentę wyrównawczą, koszty le-
czenia, dojazdy, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z
dnia 31 stycznia 2000 r. [...]
u c h y l i ł zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu w
Łodzi do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjne-
go.
U z a s a d n i e n i e
Wyrokiem z dnia 30 czerwca 1999 r. [...] Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpie-
czeń Społecznych w Łodzi oddalił powództwo Sławomira K. przeciwko Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Ł. i Wojewodzie Ł. o zadośćuczynienie, rentę wy-
równawczą, zwrot kosztów leczenia i dojazdów.
Wyrok ten zapadł w wyniku ponownego rozpoznania sprawy, na skutek uchy-
lenia przez Sąd Apelacyjny pierwszego orzeczenia wydanego w tej sprawie przez
Sąd Wojewódzki w dniu 25 czerwca 1997 r.
2
W toku ponownego rozpoznania sprawy, do udziału w sprawie wezwany zo-
stał obok dotychczasowego pozwanego - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego w Ł. - także Wojewoda Ł.
Sąd pierwszej instancji ustalił, że powód zatrudniony był w Wojewódzkiej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego w Ł. w charakterze sanitariusza od 4 listopada 1982 r.
do 22 października 1994 r. W tym okresie - od 2 maja 1983 r. do 30 kwietnia 1985 r. -
odbywał służbę wojskową, pełniąc ją - począwszy od 13 lipca 1983 r. do samego
końca w ZOMO w Ł., gdzie wykonywał obowiązki sanitariusza w ambulatorium jed-
nostki w Ł. przy ulicy L. Przed rozpoczęciem pracy w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego, w dniu 14 maja 1982 r. powód poddany został laboratoryjnemu bada-
niu krwi na odczynnik WR.
U strony pozwanej powód był członkiem zespołu chorobowego wypadkowego,
to jest karetki pogotowia interweniującej u osób wymagających nagłej pomocy lekar-
skiej. Z tego powodu czynnie uczestniczył w udzielaniu pomocy, brał udział w czyn-
nościach reanimacyjnych, przygotowywał iniekcje, pomagał przy zakładaniu opatrun-
ków, a wszystko to wiązało się z kontaktem z chorymi, a także z ich krwią. Wykony-
wał też czynności związane z dezynfekcją i utrzymaniem czystości medycznej części
wnętrza karetki. Przy obsłudze noszy oraz znoszeniu chorych na wąskich klatkach
schodowych dochodziło czasami do otarć naskórka i skaleczeń. Do środków ochron-
nych personelu medycznego karetki należy odzież ochronna, rękawice oraz środki
do dezynfekcji. Od 1978 r. w pogotowiu ratunkowym obowiązuje bezwzględny wy-
móg pracy członków zespołów wyjazdowych w rękawicach ochronnych. Do 1991 r.
używano rękawic chirurgicznych, które po sterylizacji mogły być i były wykorzystywa-
ne wielokrotnie. Od 1991 r. używane są jednorazowe rękawice lateksowe. Na życze-
nie sanitariusza wydawane były też rękawice foliowe. Rękawice chirurgiczne po kil-
kakrotnej sterylizacji były bardziej podatne na pęknięcia. Wtedy obowiązkiem sanita-
riusza (powoda) było uzupełnienie wyposażenia apteczki karetki przez pobranie no-
wych rękawic. Za kompletność apteczki wyjazdowej odpowiedzialny był sanitariusz,
do którego należało wypełnianie wszystkich elementów jej wyposażenia. Dla speł-
nienia tego obowiązku potrzebne było podstemplowane przez lekarza receptariusza
pisemne zapotrzebowanie.
W okresie pracy powoda w magazynie aptecznym nie brakowało rękawic
ochronnych, co oznaczało, że każdorazowo w razie potrzeby można je było otrzy-
mać. Nie zdarzały się skargi na brak rękawic albo na złą ich jakość. Sam powód
3
skarg takich nie zgłaszał. W okresie spornym nigdy nie brakowało także środków od-
każających: spirytusu salicylowego do ochrony osobistej i roztworu chloraminy do
dezynfekcji wnętrza karetki i sprzętów. Odzież ochronna sanitariuszy, to płócienne
spodnie i bluza, które otrzymywali oni z działu gospodarczego. Nadto sanitariusze
korzystali z fartuchów wydawanych w punkcie aptecznym. Sanitariusze obowiązani
byli przywozić do Stacji zużyte igły i strzykawki; początkowo w celu ich dezynfekcji, a
później gdy wprowadzono sprzęt jednorazowy, do zniszczenia. Najpierw zbierane
były one do woreczków foliowych, w połowie lat osiemdziesiątych do wyposażenia
karetek wprowadzono plastikowe pojemniki na igły i strzykawki. Od lat dziewięćdzie-
siątych pojemniki te są palone. Powód nie był upoważniony do wykonywania iniekcji i
w czasie pracy w pogotowiu nie wykonywał chorym zastrzyków.
Czynną służbę wojskową od 13 lipca 1983 r. do końca jej odbywania pełnił on
w PCP ZOMO w Ł., wykonując obowiązki sanitariusza w ambulatorium jednostki woj-
skowej. W ambulatorium tym były gabinety lekarskie, w których przyjmowano pa-
cjentów odbywających służbę wojskową. W podanym wyżej okresie powód był jedy-
nym sanitariuszem w ambulatorium przy L. Pracował w godzinach otwarcia ambula-
torium. W ambulatorium tym nie dokonywano zabiegów, a jedynie opatrunków, jeżeli
pacjent zgłosił się ze skaleczeniem z tym, że opatrunku dokonywał pielęgniarz. Po-
wód przewoził natomiast, jeżeli zachodziła taka potrzeba pacjentów do Izby Chorych.
W czasie odbywania służby powód nie był leczony w placówkach służby zdrowia
podległych MSW, nie leczył się także stomatologicznie, nie wykonywał sobie tatuaży.
W maju 1985 r. po odbyciu służby wojskowej, a przed podjęciem zatrudnienia
w pozwanej Stacji, powód skaleczył się nożem, nadcinając paliczek palca wskazują-
cego lewej ręki. Nacięcie to zszyto w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Ł., podając powodowi środek znieczulający oraz anatoksynę przeciwtężcową w za-
strzyku. Do dalszego leczenia skierowany został wówczas do Poradni Rejonowej. W
dniu 31 maja 1985 r. wykryto u powoda obecność antygenu HBS i od tej daty zareje-
strowany jest on - jako nosiciel tego antygenu - w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Ł. Od tej pory obecność tego antygenu potwierdzana była wie-
lokrotnie w prowadzonych przez niego badaniach - ostatnio w marcu 1999 r.
W pozwanej Stacji Pogotowia obowiązkowe szczepienia przeciwko wiruso-
wemu zapaleniu wątroby wprowadzono dopiero od stycznia 1990 r., wcześniej
można było się szczepić dobrowolnie. Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby
typu B powód został zaszczepiony w 1991 r.
4
Państwowy Inspektor Sanitarny decyzją z dnia 14 października 1994 r. stwier-
dził u powoda chorobę zawodową w postaci przewlekłego wirusowego zapalenia
wątroby po zakażeniu wątroby wirusem HBV. Z powodu 20% trwałego uszczerbku
na zdrowiu spowodowanego tą chorobą, zaliczony został powód do trzeciej grupy
inwalidzkiej i otrzymał jednorazowe odszkodowanie w wysokości 25 milionów złotych
przed denominacją. Nadto po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, od dnia 23 paź-
dziernika 1994 r. organ rentowy przyznał mu rentę inwalidzką. W dniu 29 kwietnia
1997 r. Wojewódzka Komisja do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia zaliczyła go do
drugiej grupy inwalidztwa spowodowanego chorobą zawodową, a nadto stwierdziła
zwiększenie trwałego uszczerbku na zdrowiu do 35 %. Aktualnie powód jest nie
zdolny do pracy z powodu przewlekłego zapalenia wątroby typu B, spowodowanego
zakażeniem wirusem HBV. Ponieważ nigdy nie chorował na ostre zapalenie wątroby,
niemożliwe jest określenie - nawet w przybliżeniu - momentu zakażenia, przy
uwzględnieniu długości inkubacji choroby. Zakażenie wykryte w 1985 r. musiało na-
stąpić wcześniej; mogło nastąpić od kilku tygodni do kilku lat przed wykryciem. Nikt z
rodziny powoda i jego najbliższego otoczenia nie chorował i nie choruje na wirusowe
zapalenie wątroby. Jedynym dochodem powoda obecnie jest renta inwalidzka otrzy-
mywana z ZUS. Ponosi on zwiększone wydatki na leczenie, zakup lekarstw, przejaz-
dy na badania i wizyty kontrolne, a także z tytułu zaleconej odpowiedniej diety.
W świetle przedstawionych ustaleń faktycznych Sąd pierwszej instancji nie
dopatrzył się podstaw dla uwzględnienia powództwa. W związku z reformą admini-
stracji i łączącą się z tym reformą w zakresie opieki zdrowotnej, pozwana Wojewódz-
ka Stacja Pogotowia Ratunkowego utraciła z dniem 31 grudnia 1997 r. - a więc w
czasie trwania procesu w rozpoznawanej sprawie - status jednostki budżetowej
Skarbu Państwa, stając się począwszy od 1 stycznia 1998 r. samodzielną osobą
prawną - samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Nowopowstała sa-
modzielna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego nie przejęła zobowiązań
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - jednostki budżetowej Skarbu Pań-
stwa. Te zobowiązania, o ile powstały do dnia 31 grudnia 1998 r., przejęte zostały z
mocy art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872) przez jednostki
samorządu terytorialnego. W tej sytuacji i uwzględniając treść art. 40 KC oraz art. 7
pkt 5 ustawy z dnia 5 maja 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U.
Nr 91, poz. 577 ) Sąd pierwszej instancji uznał, że roszczenie będące przedmiotem
5
rozpoznawania w sprawie może być kierowane jedynie do Skarbu Państwa - Woje-
wody Ł.
Dlatego i wobec faktu, że legitymacji procesowej biernej Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Ł. w obecnym jej kształcie organizacyjnym nie można
upatrywać w art. 231
KP, bo stosunek pracy powoda zakończył się w roku 1994, Sąd
oddalił powództwo wobec tego pozwanego. Brak też podstaw do przypisania odpo-
wiedzialności Skarbowi Państwa - Wojewodzie Ł., o ile bowiem wystąpienie szkody u
powoda jest niewątpliwe, o tyle stan faktyczny sprawy nie uzasadnia istnienia pozo-
stałych, określonych w art. 415 KC, przesłanek odpowiedzialności. Dowody zebrane
w sprawie nie dają podstaw do wyrażenia stanowiska, że zakażenie powoda wiru-
sem nastąpiło w czasie pracy w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Stanowisko to podzielił Sąd Apelacyjny w Łodzi, oddalając apelację powoda
(wyrok z dnia 31 stycznia 2000 r. [...]). W ocenie Sądu „ samo prawdopodobieństwo
zakażenia nawet w bardzo wysokim stopniu wynikające z faktu pracy w narażeniu na
to zakażenie ( ... ) nie wystarcza do przyjęcia odpowiedzialności pracodawcy za
szkody w rozumieniu art. 415 KC. ”
Powyższy wyrok zaskarżył kasacją powód i zarzucając naruszenie przepisów
postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy - art. 213 § 1, 228, 233 § 1
oraz 328 §2 KPC, wniósł o jego zmianę i uwzględnienie powództwa w całości z przy-
znaniem kosztów postępowania. Według skarżącego pierwsze ubranie ochronne dla
sanitariusza otrzymał on dopiero w 1987 r., a więc już po wykryciu nosicielstwa wiru-
sa HBV, co daje podstawę do stanowiska, że do zakażenia doszło w czasie pracy w
Pogotowiu.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Kasacja jest uzasadniona, jeżeli zarzucając błąd w poczynionych ustaleniach
faktycznych, kwestionuje ocenę Sądu, iż w sprawie brak podstaw do przypisania po-
zwanym odpowiedzialności za niewątpliwy uszczerbek na zdrowiu, w związku z za-
każeniem wirusem HBV, wnosi o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Roszczenie powoda jako cywilnoprawne
ma charakter uzupełniający. Zmierza ono do przyznania świadczeń wymienionych w
art. 444 § 1 i 2 KC, wyrównujących tak zwaną szkodę na osobie, będącą - w tym wy-
padku, skutkiem czynu niedozwolonego pracodawcy powoda.
6
Czyn niedozwolony, na co należy ogólnie zwrócić uwagę, to obecnie nie tylko
zawinione działanie człowieka, ale także zdarzenia, z którymi ustawa łączy obowią-
zek naprawienia szkody. Trafnie wskazuje Sąd Apelacyjny, że dla przyjęcia odpo-
wiedzialności z czynu niedozwolonego ( deliktowej ), konieczne jest powstanie
szkody, zaistnienie zdarzenia, z którego wynika obowiązek odszkodowawczy oraz
adekwatny związek przyczynowy między tym zdarzeniem a szkodą. W przypadku
odpowiedzialności opartej na zasadzie winy - tak jak w rozpoznawanej sprawie - zda-
rzeniem sprawczym może być, co niewątpliwe, nie tylko działanie, ale także zanie-
chanie, o ile sprawca był obowiązany do działania, przy czym musi występować za-
winienie po stronie sprawcy, choćby w postaci niedbalstwa. W przypadku odpowie-
dzialności deliktowej stopień winy nie ma znaczenia przesądzającego, co oznacza,
że sprawca odpowiada nawet w razie lekkiego niedbalstwa. Przypomnienie tych
ogólnych zasad wydaje się być konieczne w okolicznościach rozpoznawanej sprawy.
Jest faktem notoryjnym, że w trakcie pracy sanitariusza istnieje kontakt zawodowy,
który warunkuje wysoki stopień prawdopodobieństwa zakażenia się wirusem HBV,
powód więc kontaktując się z chorymi był narażony w pracy na zakażenie. Według
niekwestionowanych ustaleń powód doznał szkody w postaci zakażenia tym
wirusem, co spowodowało uszczerbek na zdrowiu i niezdolność do pracy, zaś zwią-
zek między wykonywaną pracą a szkodą jest niewątpliwy. Obecność antygenu HBS
wykrytego w dniu 31 maja 1985 r. potwierdzona była wielokrotnymi badaniami -
ostatnio w marcu 1999 r. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby po zakażeniu wi-
rusem HBV, zostało uznane za chorobę zawodową, z czego wynikają określone kon-
sekwencje prawne.
Trafna konstatacja Sądu Apelacyjnego, że o ile fakt pracy w narażeniu na za-
każenie tym wirusem, ma znaczenie dla stwierdzenia choroby zawodowej w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze
zm.), o tyle nie wystarcza sam przez się dla przyjęcia odpowiedzialności pracodawcy
za szkody w ramach odpowiedzialności z deliktu - art. 415 KC, winna być jednak
uzupełniona o stwierdzenie - w zgodzie z przytoczonymi wyżej zasadami odpowie-
dzialności na zasadzie winy - że odpowiedzialność pracodawcy ma miejsce także w
przypadku choćby lekkiego niedbalstwa, wobec biernego zachowania. Bierność tę
można łatwo w sprawie zauważyć, gdy się weźmie pod uwagę, że w pozwanej Stacji
Pogotowia Ratunkowego obowiązkowe szczepienia przeciwko wirusowemu zapale-
7
niu wątroby wprowadzono (najpewniej nie bez przyczyny ) dopiero od stycznia 1990
r., a więc w czasie gdy powód już był zakażony tym wirusem. Ma to tym większe
znaczenie, że stwierdzona u powoda choroba zawodowa, o takim jak tu charakterze,
niewątpliwie powstała w wyniku pracy w narażeniu na zakażenie, a więc między wa-
runkami pracy a szkodą istnieje niewątpliwy adekwatny związek przyczynowy.
Praca szpitalnego personelu medycznego odbywa się z natury rzeczy w wa-
runkach bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia czy nawet życia ludzkiego. Obo-
wiązkiem pracowniczym tych osób jest ratowanie zdrowia lub życia pacjentów, więc
personel lekarsko - pielęgniarski nie korzysta z przysługującego ogółowi zatrudnio-
nych uprawnienia do powstrzymania się od wykonywania pracy niebezpiecznej (art.
210 § 5 w związku z art. 210 § 1 KP). Niejako w zamian musi na szpitalu jako na pra-
codawcy spoczywać zwiększone ryzyko odpowiedzialności za ewentualne zakażenia
personelu medycznego. Jego członkowie dotknięci wirusowym zapaleniem wątroby
nie muszą dlatego udowadniać, że do zakażenia doszło w związku z pracą zawo-
dową (dla stwierdzenia choroby zawodowej), gdyż jest to wniosek wynikający z sa-
mego faktu zatrudnieniach w warunkach szpitalnego narażenia na takie zakażenie.
Reguła ta odnosząca się do tak zwanej odpowiedzialności za skutek opartej na za-
sadzie ryzyka przewidzianego ustawą wypadkową, pozostaje także aktualna przy
dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych, z tym jedynie ograniczeniem, że domnie-
manie faktyczne, iż do zachorowania doszło na skutek pracy w narażeniu na zaka-
żenie, może być obalone przez zobowiązanego do naprawienia szkody pracodawcę,
który chcąc się uwolnić od skutków tego domniemania faktycznego (art. 231 KPC)
musiałby ze swej strony wykazać, że co prawda do zakażenia mogło dojść nawet w
związku z zatrudnieniem, ale bez możliwości przypisania mu nawet lekkiego stopnia
winy.
W wyroku z dnia 13 kwietnia 2000 r., I PKN 584/99, Sąd Najwyższy stwierdził,
że zakład opieki zdrowotnej jako pracodawca ma obowiązek zastosowania wszelkich
dostępnych środków organizacyjnych i technicznych mających na celu ochronę
zdrowia pracowników (personelu medycznego) przed zakażeniem wirusową chorobą
zakaźną w postaci wirusowego zapalenia wątroby typu B (art. 207 KP). W uzasad-
nieniu tego stanowiska wskazał, że nie można przyjmować, iż praca w zagrożeniu
zakażeniem się stanowiąc ryzyko zawodowe wyłącza odpowiedzialność pozwanego
pracodawcy w razie dojścia do takiego zakażenia. Pracodawca nie jest bowiem
zwolniony z obowiązku zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich możli-
8
wych działań w zakresie uniemożliwiającym (wykluczającym) narażenie personelu
medycznego na zakażenie wirusem HBV (powodującym wirusowe zapalenie wątroby
typu B). Kodeks pracy (w art. 207 KP) nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony
życia i zdrowia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
Szczepienia przeciwko zakażeniu wirusem HBV, zostały ostatecznie wprowa-
dzone w pozwanej Stacji, ale już po zakażeniu powoda, co daje podstawę do przyję-
cia, że istniały techniczne środki dla wyeliminowania, czy choćby zminimalizowania
możliwości zakażenia. Nie wykorzystanie tych środków przez pracodawcę pozwa-
nego w rozpoznawanej sprawie, daje podstawę do przypisania mu zawinionej bier-
ności i uzasadnia jego odpowiedzialność deliktową. Szkoda doznana przez powoda
była niewątpliwie wynikiem zakażenia wirusem HBV, istnieją też podstawy do przypi-
sania pracodawcy odpowiedzialności - albowiem można mu przypisać bezprawność
działania (przez zaniechanie) oraz winę w postaci braku należytej staranności.
W dotychczasowym postępowaniu Sąd nie ustalił, że pozwany pracodawca
podjął wszelkie dostępne mu środki, aby zapobiec narażeniu pracowników na zaka-
żenie się wirusowym zapaleniem wątroby, co nie wyklucza przypisanie mu winy,
mając na uwadze wyżej przytoczone zasady odpowiedzialności deliktowej.
Z tych wszystkich względów orzeczono jak w sentencji, po myśli art. 39313
§ 1
KPC. O kosztach orzeczono na podstawie art. 108 § 2 KPC.
Na koniec i na marginesie tych rozważań warto zwrócić uwagę na uchwałę
Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2000 r., III ZP 16/00, stwierdzającą, że samodziel-
ny publiczny zakład opieki zdrowotnej, który powstał w wyniku przekształcenia zakła-
du publicznego prowadzonego w formie jednostki budżetowej ponosi odpowiedzial-
ność za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed dokonaniem
przekształcenia. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że podstawą odpowiedzialności
nowego pracodawcy jest - w takiej sytuacji - art. 23 1
KP. Wykładnia tego przepisu
prowadzi do wniosku, że w razie gdy dochodzi do przejęcia całego zakładu pracy,
połączonego z likwidacją dotychczasowego pracodawcy, to za zobowiązania po-
wstałe u poprzedniego pracodawcy odpowiedzialność ponosi nowy pracodawca.
========================================