Pełny tekst orzeczenia

Postanowienie z dnia 10 maja 2007 r.
III UZP 1/07
Zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości przedstawione Są-
dowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia (art. 390 § 1 k.p.c.) nie może sprowadzać
się do pytania o sposób rozstrzygnięcia sprawy.
Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski, Sędziowie SN: Jolanta
Strusińska-Żukowska (sprawozdawca), Andrzej Wróbel.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2007 r. sprawy z
wniosku Anny J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w S. o
prawo do emerytury, na skutek zagadnienia prawnego przekazanego postanowie-
niem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 lutego 2007 r. [...]
„Czy ubezpieczona wykonująca zawód adwokata ma prawo do emerytury na
podstawie art. 29 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., nr 39, poz. 353
ze zm.) ?”
o d m ó w i ł podjęcia uchwały.
U z a s a d n i e n i e
Sąd Okręgowy w Siedlcach-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem
z dnia 15 marca 2006 r. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału
w S. i przyznał Annie J. prawo do emerytury od 1 października 2005 r. Sąd ten usta-
lił, że ubezpieczona Anna J. (urodzona 9 czerwca 1948 r.) złożyła w dniu 25 paź-
dziernika 2005 r. wniosek o emeryturę, wykazując łącznie 38 lat i 5 dni okresów
składkowych i nieskładkowych. Przed dniem złożenia wniosku pracowała w charakte-
rze adwokata w Zespole Adwokackim w M.M. Wiek 55 lat osiągnęła 9 czerwca 2003
r. Sąd pierwszej instancji uznał, że ubezpieczonej przysługuje prawo do wcześniej-
szej emerytury na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grud-
2
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bowiem
spełnia warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia, w tym status zrównany
ze statusem pracownika w rozumieniu tych przepisów. Zgodnie bowiem z art. 24 ust.
1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz. 124 ze
zm.), adwokaci - członkowie zespołów i ich rodziny mają na równi z pracownikami
prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyństwa i
ubezpieczenia rodzinnego oraz z tytułu powszechnego zaopatrzenia emerytalnego
pracowników i ich rodzin, przy czym przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wyso-
kości, pracę w zespołach traktuje się jako zatrudnienie, a otrzymane wynagrodzenie -
jako wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia.
Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie, rozpozna-
jąc apelację organu rentowego od wyroku Sądu Okręgowego, powziął wątpliwość,
której dał wyraz w sentencji postanowienia przedstawiającego zagadnienie prawne
Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia. Sąd ten wskazał, że problem w sprawie
sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy w świetle art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze w związku z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
adwokat ma prawo do wcześniejszej emerytury i zasygnalizował, że w tym zakresie
prezentowane mogą być dwa poglądy. Stanowisko o braku prawa do takiego świad-
czenia miałoby uzasadnienie w tym, że art. 24 ustawy - Prawo o adwokaturze nawią-
zuje do ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników i ich rodzin, zaś w obecnym stanie prawnym jest swego rodzaju ana-
chronizmem i zawiera „puste” odesłanie. Zarówno bowiem ustawa z dnia 23 stycznia
1968 r., jak i ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracow-
ników i ich rodzin odnosiły się jedynie do pracowników, zaś obecnie obowiązująca
ustawa o emeryturach i rentach dotyczy wszystkich ubezpieczonych. Nie bez zna-
czenia jest również to, że w aktualnym stanie prawnym adwokaci nie podlegają pra-
cowniczemu ubezpieczeniu społecznemu, zaś art. 29 ustawy o emeryturach i rentach
jako przepis wyjątkowy musi być wykładany ściśle.
Na gruncie omawianych przepisów można jednak - według Sądu drugiej in-
stancji - prezentować również pogląd odmienny, przyjmując że prawo adwokata do
wcześniejszej emerytury nie wynika z rozszerzającej wykładni art. 29 ustawy o eme-
ryturach i rentach, lecz z wyraźnej normy prawa, która w zakresie świadczeń z ubez-
pieczenia społecznego nakazuje traktować adwokata jak pracownika. Opowiadając
3
się za takim stanowiskiem, Sąd Apelacyjny podniósł dodatkowo, że zakres przepisów
ustawy o emeryturach i rentach jest szerszy niż poprzednich ustaw emerytalnych, bo
reguluje ona świadczenia dotyczące ogółu ubezpieczonych, w tym pracowników. Nie
oznacza to jednak, że art. 24 ustawy - Prawo o adwokaturze utracił znaczenie. Prze-
ciwnie, jest on nadal przepisem szczególnym w stosunku do ustawy o emeryturach i
rentach, a skoro nakazuje traktowanie adwokatów w zakresie świadczeń z ubezpie-
czenia społecznego na równi z pracownikami, to nie ma podstaw, aby osobie wyko-
nującej taki zawód odmówić prawa do wcześniejszej emerytury.
Sąd Najwyższy, odmawiając podjęcia uchwały, miał na uwadze następujące
okoliczności:
W pierwszej kolejności rozważenia wymagała kwestia, czy powołane posta-
nowienie o przedstawieniu zagadnienia prawnego zapadło w trybie odpowiadającym
przepisom prawa procesowego. Przepis art. 390 § 1 k.p.c. stanowi, że sd drugiej in-
stancji może przedstawić Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie
prawne budzące poważne wątpliwości, które powstało przy rozpatrywaniu apelacji,
odraczając rozpoznanie sprawy. Zawarte w tym przepisie sformułowania o „zagad-
nieniu”, które wyłoniło się przy rozpatrywaniu apelacji oraz o odroczeniu rozpoznania
sprawy świadczą o tym, że tego rodzaju postanowienie powinno być wydane na roz-
prawie. Za takim stanowiskiem wypowiedział się jednoznacznie Sąd Najwyższy w
postanowieniu z dnia 11 października 1978 r., III CZP 64/78 (OSPiKA 1979 nr 5, poz.
84), a także w uzasadnieniu postanowienia z dnia 18 marca 2003 r., III CZP 9/03
(LEX nr 78853).
Sąd Apelacyjny w Lublinie przeprowadził rozprawę apelacyjną w dniu 25
stycznia 2007 r. W tym dniu rozprawa została zamknięta, a ogłoszenie wyroku odro-
czono do 7 lutego 2007 r. W dniu 7 lutego 2007 r. Sąd drugiej instancji wydał zaś
dwa postanowienia, jedno - w przedmiocie otwarcia zamkniętej rozprawy na nowo i
jej odroczenia i drugie - dotyczące przedstawienia Sądowi Najwyższemu przedmio-
towego zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia. Z art. 148 k.p.c. wynika rozróżnie-
nie posiedzeń sądowych na jawne i niejawne, z wyodrębnieniem rozprawy jako po-
siedzenia jawnego, na którym sąd orzekający rozpoznaje sprawy. Stosownie do tre-
ści art. 326 § 1 k.p.c., ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu jawnym
(nie na rozprawie, bo ta jest już zamknięta) bezpośrednio po zamknięciu rozprawy.
4
Jedynie w sprawie zawiłej można odroczyć ogłoszenie wyroku na okres dwóch tygo-
dni. Rozprawa może być otwarta na nowo (art. 225 k.p.c.), a powinna być otwarta,
jeżeli istotne okoliczności ujawniły się dopiero po jej zamknięciu (art. 316 § 2 k.p.c.).
Jest to czynność sądu, a więc jest dokonywana w formie postanowienia. Według art.
148 § 1 k.p.c., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są
jawne, a sąd orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie. Żaden przepis nie dozwala
na wydanie na posiedzeniu niejawnym postanowienia o otwarciu rozprawy. Oznacza
to, że postanowienie takie zapada na posiedzeniu jawnym, które nie jest jednak roz-
prawą. Skoro zasadą w procesie jest, że sąd orzekający rozpoznaje sprawy na roz-
prawie, to inne posiedzenia jawne mogą być wyznaczane jedynie dla ściśle określo-
nych przepisami czynności procesowych. Na posiedzeniu jawnym wyznaczonym w
celu publikacji wyroku może być zatem ogłoszony wyrok, bądź zamknięta rozprawa
otwarta na nowo. Niedopuszczalne jest natomiast podejmowanie na takim posiedze-
niu innych czynności, niż te, dla których je wyznaczono, a do takich zaliczyć należy
przedstawienie zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia. Po-
stanowienie Sądu Apelacyjnego w tym przedmiocie zapadło zatem z naruszeniem
przepisów prawa procesowego, skoro wydane zostało na posiedzeniu wyznaczonym
w celu ogłoszenia wyroku, zamiast na rozprawie, stosownie do wymogów art. 390 §
1 k.p.c.
Niezależnie od tego, wskazać należy, że instytucja pytań prawnych, o której
mowa w art. 390 § 1 k.p.c., prowadząca do związania sądów rozpoznających daną
sprawę poglądem Sądu Najwyższego, zawartym w podjętej uchwale, wprowadza
swoiste ograniczenie zasady podległości sędziów wyłącznie Konstytucji i ustawom
(art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). W orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego wskazuje się w związku z tym na określone warunki, jakim powinno odpowia-
dać postanowienie o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego
do rozstrzygnięcia. Ma ono w szczególności dotyczyć pytania, na które odpowiedź
jest niezbędna do rozstrzygnięcia sprawy. Konieczne jest też postawienie go ogólnie
i abstrakcyjnie, tak by mogło być rozpatrywane w oderwaniu od konkretnego stanu
faktycznego, a ponadto by budziło poważne wątpliwości, mające przy tym charakter
wyłącznie prawny. Pytanie Sądu drugiej instancji powinno być zatem sformułowane
w oderwaniu od okoliczności faktycznych danej sprawy w tym sensie, nie może cho-
dzić o sposób jej rozstrzygnięcia ani bezpośrednio, ani pośrednio. Wymaganie to ma
5
na celu umożliwienie Sądowi Najwyższemu udzielenia odpowiedzi uniwersalnej,
która nie będzie zastępowała orzeczenia w danej sprawie.
Tych warunków przedstawione zagadnienie nie spełnia. Udzielenie odpowie-
dzi na pytanie Sądu drugiej instancji: „czy ubezpieczona wykonująca zawód adwo-
kata ma prawo do emerytury na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” równałoby
się bowiem rozstrzygnięciu tej sprawy, skoro przedmiotem sporu jest właśnie prawo
ubezpieczonej wykonującej zawód adwokata do takiego świadczenia.
Z tych przyczyn Sąd Najwyższy, na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 23 lis-
topada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.), postanowił
jak w sentencji.
========================================