Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III PK 126/13
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 3 czerwca 2014 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący)
SSN Maciej Pacuda
SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa U. P.
przeciwko Stoczni "G." Spółce Akcyjnej w S.
o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenia umowy o pracę,
odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 3 czerwca 2014 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych w S.
z dnia 28 czerwca 2013 r.,
uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi
Okręgowemu w S. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o
kosztach postępowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
2
Wyrokiem z dnia 4 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy – Sąd Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych – w sprawie z powództwa U. P. przeciwko Stoczni „G.”
S.A. o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
oraz o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w
zatrudnieniu – zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 17.500 zł, w tym
kwotę 10.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się
wyroku (pkt I.); zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 60 zł tytułem zwrotu
kosztów procesu (pkt II.); nakazał pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa –
Sądu Rejonowego kwotę 875 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych (pkt III.):
nadał wyrokowi w punkcie I rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 3.297 zł
(pkt IV).
Sąd Rejonowy ustalił między innymi, że powódka była zatrudniona u strony
pozwanej (wcześniej u poprzedników prawnych pozwanej) od 1 września 1976 r.
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku referenta
ekonomicznego. Do obowiązków powódki należało m.in. prowadzenie
dokumentacji w zakresie rozliczeń czasu pracy, urlopów, przepustek, spraw
socjalnych, obsługa biurowa, sporządzanie dziennego rozliczania czasu prac,
kierowanie na badania lekarskie. Powódka pracowała w wydziale […], następnie w
wydziale […], który powstał z połączenia wydziału […]. W ramach wydziału
wyposażeniowego powódka zajmowała się sekcją maszynową i elektryczną.
W wydziale […] na stanowisku referenta ekonomicznego zatrudniona była B.
L., zajmująca się sekcją obróbki mechanicznej, sekcją kotlarsko - rurarską,
dodatkowo – wydawaniem narzędzi, a do jej obowiązków należało m.in.:
sporządzanie dziennych raportów czasu pracy, sporządzanie harmonogramu czasu
pracy, wprowadzanie danych do systemu COMA, ewidencja absencji, sporządzanie
zamówień na materiały biurowe, kierowanie na badania lekarskie. W wydziale […]
na stanowiskach referentek ds. ekonomicznych zatrudnione były A. M. i J. S.,
których zakres obowiązków pokrywał się z zakresem obowiązków powódki.
Sąd pierwszej instancji ustalił, że różnica pomiędzy stawką wynagrodzenia
zasadniczego powódki a stawką A. M. za rok 2008 wynosiła 2.703 zł, za rok 2009 -
3.597 zł, za rok 2010 - 3.363 zł – co dało łącznie kwotę - 9.367. Różnica pomiędzy
3
stawką wynagrodzenia zasadniczego powódki a stawką J. S. za rok 2008 wynosiła
6.297 zł, za rok 2009 - 5.544 zł, za rok 2010 - 3.940 zł – łącznie 15.781 zł. W 2008
roku powódka tytułem premii otrzymała kwotę 171 zł, tytułem nagród z funduszu
dyrektora kwotę 1.745,19, łącznie: 1.916,19 zł. W 2008 roku J. S. tytułem premii i
nagród otrzymała kwotę 1.125,19 zł (w tym 445,19 z funduszu dyrektora). W 2008 i
2009 roku A. M. tytułem nagrody otrzymała po 250 złotych. W roku 2009 powódka
nie otrzymała premii ani nagrody. W 2009 roku J. S. otrzymała tytułem premii i
nagród 950 zł (w tym 750 zł z funduszu dyrektora). W 2010 roku powódka, J. S., A.
M. nie otrzymały nagrody ani premii.
Sąd Rejonowy ustalił, że w okresie zatrudnienia powódki nie było pisemnych
zastrzeżeń do jej pracy. W dniu 10 sierpnia 2010 r. pracodawca wręczył powódce
oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia. Przyczynę rozwiązania stosunku pracy wskazano w
zmniejszeniu zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych. Oświadczenie o
rozwiązaniu z powódką umowy o pracę wręczył jej K. Z. (przełożony powódki), nie
wyjaśnił powódce przyczyn doboru jej do zwolnienia. Stanowisko powódki zostało
zlikwidowane, a jej obowiązki przejęła B. L.
Sąd pierwszej instancji uznał, że obydwa dochodzone przez powódkę w
sprawie roszczenia są zasadne. W zakresie pierwszego z nich – żądania
odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę (art. 45 § 1
k.p.c.) Sąd pierwszej instancji stwierdził, że strona pozwana nie przedstawiła
przekonywających kryteriów w oparciu, o które to właśnie powódkę wytypowano do
zwolnienia. Zdaniem Sądu pierwszej instancji pracodawca nie dokonał
wszechstronnego porównania poziomu pracy świadczonej przez powódkę i
pozostałe osoby zatrudnione na analogicznych stanowiskach. Zakresy obowiązków
powódki pokrywały się z zakresami obowiązków A. M. i J. S. Pomimo tego, przy
podejmowaniu decyzji o zwolnieniu powódki pracodawca nie dokonał porównania
pracy świadczonej przez powódkę z pracą A. M., czy J. S.; poprzestał jedynie na
przyjęciu opinii K. Z., który oceniał pracę powódki oraz jej sytuację osobistą jedynie
w odniesieniu do B. L. Sąd pierwszej instancji wskazał, że w toku procesu strona
pozwana podnosiła, że powódka została wytypowana do zwolnienia, ponieważ nie
radziła sobie z obsługą komputera, opóźniała się z wprowadzaniem raportów czasu
4
pracy do systemu, nieprawidłowo współpracowała z mistrzami, posiadała ponadto
bardzo dobrą sytuację rodzinną i prawo do świadczenia przedemerytalnego.
Według Sądu pierwszej instancji materiał dowodowy sprawy nie dawał podstaw do
przyjęcia, że powódka świadczyła pracę niższej jakości niż J. S. i A. M. Zarzuty K.
Z. poza nieterminowym wprowadzaniem raportów czasu pracy do systemu nie
znalazły bowiem potwierdzenia w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym.
Sąd ze „szczególną ostrożnością” ocenił zeznania tego świadka biorąc pod uwagę,
że to on wytypował powódkę do zwolnienia. Sąd pierwszej instancji podkreślił, że
także J. S. zdarzały się uchybienia przy wprowadzaniu do systemu raportów czasu
pracy. Odnosząc się do kryterium sytuacji osobistej i majątkowej, Sąd pierwszej
instancji wskazał, że pracodawca w toku procesu nie wykazywał sytuacji osobistej i
majątkowej A. M. i J. S. W konsekwencji nie można przyjąć, że wybór powódki do
zwolnienia był uzasadniony.
Uznając zasadność żądania powódki w zakresie odszkodowania
określonego w art. 183d
k.p., Sąd pierwszej instancji podkreślił, że z art. 183b
§ 1 k.p.
in fine wynika, że o ile na pracowniku ciąży powinność wykazania nierównego
traktowania, to na pracodawcy spoczywa ciężar udowodnienia istnienia
ewentualnego obiektywnego i rozsądnego wytłumaczenia tej sytuacji. Pracodawca
może się zwolnić od zarzutu dyskryminacji w zatrudnieniu, wykazując, że przy
podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących pracowników kierował się innymi
względami niż prawnie zabronione kryteria różnicowania (powodami obiektywnymi).
Sąd pierwszej instancji podzielił pogląd powódki, że w okresie zatrudnienia od 1
stycznia 2008 r. do 30 listopada 2010 r. była ona dyskryminowana przez
pracodawcę przez przyznawanie jej niższego wynagrodzenia zasadniczego w
porównaniu z osobami zatrudnionymi na analogicznych stanowiskach, z tożsamym
zakresem obowiązków. Różnice te Sąd pierwszej instancji uznał za zbyt wysokie i
nieuzasadnione. Sąd pierwszej instancji nie podzielił twierdzenia powódki, że
dyskryminacja miała się przejawiać w przyznaniu jej premii w niższej wysokości.
Według Sądu pierwszej instancji kwota otrzymana przez powódkę w spornym
okresie tytułem nagród i premii była niższa od kwoty otrzymanej przez J. S. jedynie
o 160 zł, co nie uzasadniało tezy o dyskryminacyjnym charakterze takiej
rozbieżności.
5
Powyższy wyrok Sądu Rejonowego strona pozwana zaskarżyła apelacją.
Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych oddalił apelację (pkt I.); zasądził od pozwanej na rzecz
powódki kwotę 510 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za
instancję odwoławczą (pkt II).
Sąd drugiej instancji podzielił ustalenia faktyczne oraz ocenę prawną
zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego. Zdaniem Sądu drugiej instancji Sąd
pierwszej instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na logicznych, jasnych,
jednoznacznych ustaleniach i ocenach, skutkujących trafnym uznaniem, że
pracodawca w odniesieniu do powódki naruszył przepisy dotyczące wypowiadania
umowy o pracę oraz, że nie wykazał, aby wypłacając powódce przez szereg lat
wynagrodzenie niższe niż pracownikom wykonującym tożsamą pracę, ustalał
wysokość tego wynagrodzenia w oparciu o obiektywne, jednakowe dla wszystkich
pracowników kryteria.
Sąd drugiej instancji podzielił stanowisko zaskarżonego wyroku, że
pracodawca dokonując wyboru pracownika do zwolnienia nie porównywał sytuacji
powódki z sytuacją A. M. i J. S. Przełożony powódki – typując ją do zwolnienia –
porównywał jedynie sytuację powódki i B. L. Sąd drugiej instancji podkreślił, że
przyczyny zwolnienia powódki, wskazywane przez pozwanego w oświadczeniu o
rozwiązaniu stosunku pracy oraz w toku procesu nie są koherentne. Z jednej strony
pozwana i świadek K. Z. powołują się ogólne przyczyny ekonomiczne, związane w
dalszym planie z likwidacją stanowiska pracy powódki. Z drugiej strony z zeznań
przełożonego powódki wynika, że głównym powodem wytypowania powódki do
zwolnienia, było to, że porównywana z nią B. L., była lepszym pracownikiem, przy
czym porównanie to ograniczało się w istocie do sprawności w obsłudze
określonych programów komputerowych. W ocenie Sądu drugiej instancji
wskazana w toku procesu przyczyna szczegółowa nie stanowi racjonalnego
rozwinięcia przyczyny ogólnej. Sąd drugiej instancji podkreślił, że tzw. przyczyna
ekonomiczna uzasadnia wyłącznie konieczność likwidacji określonego stanowiska
pracy, nie wyjaśnia natomiast, dlaczego do zwolnienia wybrano akurat powódkę.
Przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia w postaci słabszego opanowania
programu komputerowego na tle całokształtu zakresu obowiązków powódki nie jest
6
przekonująca. Jeżeli w toku procesu ustalono, że zakresy obowiązków A. M. i J. S.
pokrywały się z zakresem obowiązków powódki, ograniczenie kryteriów doboru do
zwolnienia do porównania jakości pracy (szybkości obsługi programu
komputerowego) powódki i B. L., podważa racjonalność i przejrzystość
stosowanych kryteriów. Przesądza to o uznaniu wadliwości określenia kręgu osób
typowanych do zwolnienia, który – według Sądu drugiej instancji – powinien
obejmować także A. M. i J. S.
Powyżej przedstawiona argumentacja potwierdza trafność stanowiska
zaskarżonego wyroku Sądu pierwszej instancji, że wypowiedzenie powódce umowy
o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa pracy. Biorąc powyższe pod
uwagę Sąd drugiej instancji uznał za bezcelowe dopuszczenie dowodów
zgłoszonych przez stronę pozwaną w toku postępowania apelacyjnego. Uznał
bowiem, że nawet gdyby pozwanej udałoby się wykazać, że wypowiedzenie
powódce umowy o pracę było formalnie prawidłowe, w świetle zgromadzonego
materiału dowodowego, przedmiotowe wypowiedzenie dotknięte było wadliwością
materialną, ponieważ przyczyna w nim wskazana nie była dostatecznie jasna, nie
wynikała z czytelnych, racjonalnych, możliwych do weryfikacji kryteriów doboru
pracowników do zwolnienia.
Sąd drugiej instancji podkreślił, że Sąd Rejonowy szczegółowo porównał
zakresy obowiązków pracownic zatrudnionych na stanowisku równorzędnym do
powódki. Precyzyjnie wyszczególniając poszczególne miesiące całego spornego
okresu, Sąd pierwszej instancji ustalił porównawczo wysokość wynagrodzenia
zasadniczego powódki. Sąd pierwszej instancji wskazał nie tylko wysokość
wynagrodzeń powódki, B. L., A. M., J. S. w kontekście ich zakresu obowiązków, ale
podał faktyczną ilość przepracowanych w każdym miesiącu godzin tzw. godzin
efektywnych. W ocenie Sądu drugiej instancji takie ustalenia dawały podstawę do
czytelnych i wymiernych porównań pracy świadczonej przez wskazane osoby w
kontekście uzyskiwanych wynagrodzeń.
Według Sądu drugiej instancji strona pozwana nie przedstawiła w toku
procesu jasnych i obiektywnych kryteriów różnicowania wynagrodzeń powódki oraz
pozostałych wymienionych osób. W ocenie Sądu drugiej instancji świadczenie
przez powódkę pracy na średnim poziomie, tożsame zakresy obowiązków
7
pracownic U. P. (powódki), A. M. i J. S., a tylko częściowo odmienne B. L., nie dają
podstaw do niższego wynagradzania powódki w stosunku do wskazanych osób. W
szczególności praca świadczona na średnim poziomie nie daje podstaw do
utrzymywania wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na danym stanowisku na
poziomie niższym od innych pracowników. Daje, co najwyżej, podstawy do
nieprzyznania premii czy nagród.
W ocenie Sądu drugiej instancji politykę strony pozwanej w zakresie
ustalania wynagrodzeń cechowała niespójność i brak przejrzystych zasad. W toku
procesu strona pozwana nie wykazała, że istniały podstawy do takiego jak
stosowane różnicowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na tym samym
stanowisku (referent ekonomiczny) z pokrzywdzeniem powódki.
Sąd drugiej instancji nie podzielił twierdzenia apelacji, że przyznanie
pracownikowi wynagrodzenia mieszczącego się w granicach przewidzianych dla
danego stanowiska (dawne grupy zaszeregowania) nie nosi znamion dyskryminacji,
nawet wówczas, gdy inni pracownicy, mający te same zakresy obowiązków i
wykonujący taką samą pracę na tym samym poziomie, otrzymują wynagrodzenie
zbliżone do górnych granic tego przedziału. W ocenie Sądu drugiej instancji
każdemu pracodawcy pozostawiono margines, gdy chodzi o stosowanie tego
rodzaju „widełek”, jednakże podstawowym kryterium do stosowania rozróżnień jest
jakość pracy, ilość obowiązków i doświadczenie zawodowe. Istotne jest przy tym
rzeczywiste stosowanie przejrzystych, czytelnych i jednakowych dla wszystkich
pracowników kryteriów. Za sprzyjające działaniom dyskryminującym uznać należy
tego rodzaju sytuację, w których brak jest takich kryteriów, gdy co prawda, istnieją
ale są one wykorzystywane koniunkturalnie, są zmieniane lub nie są znane
dotyczącym ich pracownikom. W ocenie Sądu drugiej instancji, taki właśnie brak
przejrzystych kryteriów, gdy chodzi o sposób wynagradzania pracowników
zatrudnionych na tym samym stanowisku, występował u strony pozwanej.
Wysokość wynagrodzeń w grupie zawodowej, do której należała powódka była
ustalana przez organ zarządzający pozwanej na wniosek przełożonego danego
pracownika. Nie można przy tym uznać, aby u pozwanego pracodawcy stosowano
mechanizmy bieżącego porównywania wysokości i analizowania przyczyn
zróżnicowania wynagrodzeń pracowników należących do grupy zawodowej
8
powódki – świadczących pracę w różnych wydziałach. W konsekwencji nie można
w sposób pewny stwierdzić, czym kierował się każdy z przełożonych wnioskując o
przyznanie danemu pracownikowi wynagrodzenia w określonej wysokości. Mogły to
być zarówno kryteria obiektywne, jak i subiektywne przekonanie o wartości pracy
danego rodzaju i względy natury osobistej.
Powyższy wyrok Sądu Okręgowego (w całości) strona pozwana zaskarżyła
skargą kasacyjną. Skargę oparto na obydwu podstawach kasacyjnych określonych
w art. 3983
§ 1 pkt 1 i 2 k.p.c. Zarzuty w ramach obydwu podstawach kasacyjnych
skarżąca przedstawiła odrębnie w zakresie każdego ze spornych w sprawie
roszczeń.
W zakresie naruszenia przepisów o zakazie dyskryminacji zarzucono
naruszenie następujących przepisów: - ramach podstawy materialnoprawnej:
1. niewłaściwe zastosowanie art. 183a
§ 1, § 2, § 3, § 4 k.p. w związku z
art. 183d
i z art. 183c
§ 1 i § 3 k.p. przez przyjęcie, że w stosunku do pracownika
doszło do dyskryminacji w zakresie wynagradzania za pracę i w konsekwencji
przyjęcie, że pracownikowi przysługiwało odszkodowanie na podstawie art. 183d
k.p.
w sytuacji, gdy w sprawie nie istnieje jakakolwiek przyczyna dyskryminacyjna w
szczególności wskazana w art. 183a
§ 1 k.p. konieczna dla przyjęcia wystąpienia
dyskryminacji;
2. niewłaściwe zastosowanie art. 183b
§ 1 pkt 2 k.p. i art. 6 k.c. w związku z
art. 300 k.p. i błędne przyjęcie, że doszło do przejścia ciężaru dowodu na
pracodawcę; pracodawca jest zobowiązany wykazać, że różnicując wynagrodzenie
pracownika kierował się obiektywnymi przesłankami, w sytuacji, gdy pracownik
nawet nie uprawdopodobnił zarzutu dyskryminacji; nie podał przyczyny, ze względu
na którą uważa, że dopuszczono się wobec niego aktu dyskryminacji;
3. niewłaściwe zastosowanie art. 183d
k.p. w związku z art. 183c
§ 1 i § 3 k.p.
i błędne przyjęcie, że pracownikowi przysługuje odszkodowanie z powodu
naruszenia wobec niego przepisów o zakazie dyskryminacji w wynagradzaniu;
4. błędną wykładnię art. 183d
k.p. przez przyjęcie, że podstawę do wyliczenia
odszkodowania w każdym przypadku stanowi różnica pomiędzy kwotą
najwyższego wynagrodzenia otrzymywanego na danym stanowisku pracy, a
wynagrodzeniem pracownika domagającego się odszkodowania, obliczona za cały
9
okres, w którym ta różnica występowała, bez uwzględnienia innych kryteriów, w
szczególności wszystkich składników wynagrodzenia otrzymywanych przez
pracowników porównywanych w tym premii i nagród oraz bez uwzględnienia
jakości, ilości oraz rodzaju czynności pracy wykonywanej przez pracownika oraz
pozostałych pracowników z którymi następuje porównanie;
5. niewłaściwe zastosowanie art. 183c
§ 1 i § 3 k.p. przez przyjęcie, że:
a) pracodawca dopuszcza się w odniesieniu do pracownika dyskryminacji w
zatrudnieniu w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia, pomimo braku
jakiejkolwiek przyczyny dyskryminacyjnej,
b) pracownik świadczy pracę jednakową lub pracę o jednakowej wartości,
pomimo, że pracownik, świadczy pracę w mniejszej ilości, pracuje mniejszą liczbę
godzin pracy, niż inni pracownicy, oraz nie wykonuje dodatkowych czynności, które
wykonują inni pracownicy;
6. błędną wykładnię art. 183c
§ 2 k.p. w związku z art. 183c
§ 1 i § 2 k.p. przez
przyjęcie, że wynagrodzenie stanowiące podstawę porównania sytuacji
pracowników w celu stwierdzenia dyskryminacji w wynagradzaniu nie obejmuje
wszystkich składników wynagrodzenia, w szczególności premii i nagród;
7. niezastosowanie art. 262 § 2 pkt 1 k.p. i niedopuszczalne ukształtowanie
przez Sąd Pracy warunków wynagradzania pracownika, pomimo
niedyskryminowania pracownika w zakresie warunków wynagradzania przez
pracodawcę i kształtowania warunków wynagradzania pracownika w zakresie
dopuszczalnym obowiązującym u pracodawcy wewnątrzzakładowym aktem prawa
pracy.
W ramach podstawy procesowej (art. 3983
§ 1 pkt 2 k.p.c.) zarzucono
naruszenie:
- art. 382 k.p.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na tym, że
Sąd drugiej instancji nie rozpoznał sprawy merytorycznie prawidłowo, lecz przyjął
za własne błędne ustalenia Sądu pierwszej instancji, gdy ustalenia te były
nielogiczne i sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego;
- art. 378 § 1 k.p.c. przez nierozpoznanie sprawy w granicach apelacji –
nierozpoznanie wszystkich zarzutów apelacji w tym zarzutów w zakresie:
10
a) sprzeczności pomiędzy twierdzeniami pełnomocnika powódki, a
stanowiskiem prezentowanym przez powódkę we własnoręcznie sporządzanych
pismach procesowych, w których wskazywała, że nie czuje się dyskryminowana
względem pani A. M. i J. S.,
b) zarzutów odnośnie ustalenia przez Sąd pierwszej instancji i
nieuwzględnienia przy wyrokowaniu wykonywania przez A. M. oraz J. S. większej
ilości godzin pracy, obsługi większej ilości pracowników oraz wykonywania innego
zakresu czynności przez powódkę i wskazane osoby,
c) nieustalenia okoliczności faktycznych sprawy tj. tego, że powódka nie
uznawała, że wysokość jej wynagrodzenia za pracę ustalona była w stosunku do
niej niekorzystnie w porównaniu z A. M. i J. S. - pracownikami z którym powódka
była porównywana, gdy we własnoręcznie sporządzanych pismach procesowych
wskazywała na powyższą okoliczność,
d) naruszenia wskazanych w apelacji przepisów prawa materialnego, w
sytuacji, gdy Sąd drugiej instancji nie ustosunkował się do przedmiotowych
zarzutów nie wskazując podstawy prawnej rozstrzygnięcia oraz nie podając z
jakiego powodu wymienione zarzuty uznał za nieuzasadnione;
- art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. przez brak odniesienia się
do wszystkich podniesionych przez pozwaną w apelacji zarzutów i nie wskazanie
przez Sąd drugiej instancji podstaw faktycznych przyjętego rozstrzygnięcia oraz
niewskazanie podstawy prawnej jaką Sąd drugiej instancji przyjął za podstawę
swojego rozstrzygnięcia.
W zakresie naruszenia przepisów dotyczących wypowiedzenia umowy o
pracę zarzucono naruszenie:
- w ramach podstawy materialnoprawnej skargi:
a) niewłaściwe zastosowanie art. 45 § 1 k.p. w związku z art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z
2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.; dalej jako: „ustawa o zwolnieniach grupowych”)
przez przyjęcie, że pracodawca nie zastosował w stosunku do pracownika
obiektywnych kryteriów doboru pracownika do wypowiedzenia umowy o pracę, co
skutkowało nieprawidłowym przyjęciem wadliwości wypowiedzenia umowy o pracę,
11
oraz przez przyjęcie, że podane przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę były
niekonkretne, podczas gdy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę w
sposób konkretny i zrozumiały dla pracownika wskazywało przyczynę
wypowiedzenia umowy,
b) niewłaściwe zastosowanie art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych
pomimo dokonania przez pracodawcę likwidacji stanowiska pracy pracownika,
c) błędną wykładnię art. 30 § 4 k.p. i w konsekwencji błędne przyjęcie, że
przyczyna wypowiedzenia podana w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o
pracę z powódką była niekonkretna, podczas gdy przyczyna ta była należycie
sprecyzowana i zrozumiała dla pracownika,
d) niewłaściwe zastosowanie art. 31
k.p. i przyjęcie, że członek zarządu
spółki akcyjnej nie może skutecznie i niewadliwie wypowiedzieć umowy o pracę
pracownikowi tej spółki, jako kierownik zakładu pracy, w szczególności wobec faktu
istnienia w tym zakresie utrwalonej praktyki zakładowej.
W ramach podstawy procesowej zarzucono naruszenie:
1) art. 378 § 1 k.p.c. przez nierozpoznanie sprawy w granicach apelacji
polegające na nierozpoznaniu wszystkich zarzutów apelacji w tym zarzutu w
zakresie przyjęcia, że czynności wykonywane przez powódkę oraz A. M. i J. S. były
takie same, pomimo tego, że A. M. i J. S. wykonywały inne czynności niż powódka
w zakresie swoich obowiązków pracowniczych;
2) art. 381 i art. 382 k.p.c. w związku z art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1
k.p.c. przez oddalenie wniosku dowodowego pozwanej o przeprowadzenie dowodu
z dokumentów – regulaminu pracy Zarządu pozwanej (załącznik do uchwały Rady
Nadzorczej nr 52/IV/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r.) oraz uchwały rady nadzorczej
pozwanej, z których wynika umocowanie Prezesa Zarządu pozwanej do
samodzielnego rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. Tymczasem Sąd
drugiej instancji przyjął, że umocowanie to mogłoby istnieć na podstawie tego
regulaminu, jednakże oddalił wniosek dowodowy złożony w tym zakresie jako
bezcelowy tylko dlatego, że istniała zdaniem Sądu wadliwość materialna
wypowiedzenia, pomimo, że Sąd drugiej instancji ma obowiązek orzekania na
podstawie materiału zebranego w postępowaniu apelacyjnym, a dowody z tych
12
dokumentów istotne były dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy i ich
przeprowadzenie nie przedłużyłoby jej rozpoznania.
W oparciu o powyższe zarzuty skarżąca wniosła o: uchylenie zaskarżonego
wyroku Sądu Okręgowego w całości tj. w zakresie jego pkt I. i II. i przekazanie
sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o
kosztach postępowania kasacyjnego, w tym kosztach zastępstwa procesowego;
ewentualnie o: - uchylenie i zmianę zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w
całości przez: oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki na
rzecz pozwanej kosztów postępowania przed sądem pierwszej instancji, kosztów
postępowania apelacyjnego oraz kosztów postępowania kasacyjnego, w tym
wynagrodzenia radcy prawnego według norm przepisanych.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna jest zasadna.
Stosownie do art. 183c
§ 1 - 3 k.p. pracownicy mają prawo do jednakowego
wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej
wartości. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez
względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą,
przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.
Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od
pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych
dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i
doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.
W ocenie Sądu Najwyższego równość nie jest tożsama z równym
traktowaniem, może bowiem wymagać odmiennego potraktowania w celu
wyrównania szans lub zapewnienia równych rezultatów, albo finansowego
nagrodzenia i motywowania najlepszych pracowników. W wyroku z dnia 29
listopada 2012 r., II PK 112/12, Sąd Najwyższy sprecyzował, że prace jednakowe
to prace takie same pod względem rodzaju, kwalifikacji koniecznych do ich
wykonywania, warunków, w jakich są świadczone, a także ich ilości i jakości (M.P.
Pr. 2013/4/197-199). Na pracowniku wywodzącym swe roszczenia z przepisów
13
zakazujących dyskryminacji w zatrudnieniu ciąży obowiązek przytoczenia w pozwie
(art. 187 § 1 pkt 2 k.p.c.) okoliczności faktycznych, które uprawdopodobnią nie tylko
to, że jest wynagradzany mniej korzystnie od innych pracowników wykonujących
pracę jednakową lub jednakowej wartości (art. 183b
§ 1 pkt 2 w związku z art. 183c
§
1 k.p.), ale i to, że zróżnicowanie spowodowane jest niedozwoloną przyczyną
(art. 183b
§ 1 pkt 2 w związku z art. 183a
§ 1 k.p.).
Zaskarżony wyrok nie wskazuje, jaka była przyczyna nierównego
traktowania, co słusznie zarzuca skarga kasacyjna. Wskazanie przyczyny
dyskryminacji płacowej jest warunkiem sine qua non dalszego procedowania w
sprawie o odszkodowanie z tego tytułu (stosownie do art. 183d
k.p. osoba, wobec
której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo
do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę,
ustalane na podstawie odrębnych przepisów).
Ścisły związek pomiędzy zasadami wyrażonymi w art. 112
i art. 113
k.p.
polega na tym, że jeśli pracownicy, mimo że wypełniają tak samo jednakowe
obowiązki, traktowani są nierówno ze względu na przyczyny określone w art. 113
(art. 183a
§ 1) k.p., wówczas mamy do czynienia z dyskryminacją. Jeżeli jednak
nierówność nie jest podyktowana zakazanymi przez ten przepis kryteriami,
wówczas można mówić tylko o naruszeniu zasady równych praw (równego
traktowania) pracowników, o której stanowi art. 112
k.p., a nie o naruszeniu zakazu
dyskryminacji wyrażonym w art. 113
k.p. Rodzi to istotne konsekwencje, gdyż
przepisy Kodeksu pracy odnoszące się do dyskryminacji nie mają zastosowania w
przypadkach nierównego traktowania niespowodowanego przyczyną uznaną
za podstawę dyskryminacji (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia
2009 r., I PK 28/09, Monitor Prawa Pracy 2010 nr 3, s. 148-151 oraz z dnia 18
kwietnia 2012 r., II PK 196/11, LEX nr 1212811 i przywołane w nich orzeczenia).
Rozpoznając obecną skargę kasacyjną Sąd Najwyższy zaaprobował pogląd
wyrażony we wcześniejszych wyrokach tego Sądu: z dnia 7 kwietnia 2011 r. w
sprawie I PK 232/10 wskazujący, że o dyskryminacji w wynagradzaniu możemy
mówić dopiero wówczas, gdy wynagrodzenie pracownika dostrzegalnie odbiega od
wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę jednakową lub o
14
jednakowej wartości (OSNP 2012/11-12/133, OSP 2013/2/21), a także z dnia 9
maja 2014 r. w sprawie I PK 276/13 (niepublikowany).
Odnosząc powyższe rozważania do rozpoznawanej sprawy ważne jest
stwierdzenie, że możliwe jest odmienne potraktowanie pracowników w zakresie
zatrudnienia, w tym wynagradzania. Musi jednak ono wynikać z uzasadnionej
potrzeby, dla której dopuszcza się taką dyferencjację. Oceniając zasadność
powództwa w kontekście podniesionego w skardze kasacyjnej zarzutu błędnej
wykładni i niewłaściwego zastosowania przez Sąd Okręgowy wskazanych w niej
przepisów, należy stwierdzić, że z wyroku nie wynika, dlaczego dyferencjację
wynagrodzeń zasadniczych powódki w wysokości kilkunastu procent w porównaniu
z wynagrodzeniami zasadniczymi innych pracowników (ponadto w sytuacji, gdy
powódka w niektórych latach otrzymywała premie i nagrody, w większej wysokości)
– Sąd uznał za dyskryminację płacową, uzasadniającą zasądzenie odszkodowania.
Powódka miała obowiązek przytoczenia takich okoliczności faktycznych, które
uprawdopodobnią nie tylko to, że była wynagradzana (w sposób dostrzegalny)
mniej korzystnie od innych pracowników wykonujących pracę jednakową lub
jednakowej wartości, ale i to, że to zróżnicowanie spowodowane było niedozwoloną
przyczyną, jednak w zaskarżonym wyroku tego nie stwierdzono. Nasuwa to
uzasadnione wątpliwości odnośnie prawidłowości rozstrzygnięcia tej kwestii przez
Sąd w zaskarżonym wyroku. Dopiero w razie uprawdopodobnienia obu
wskazanych wyżej okoliczności na pracodawcę przechodzi ciężar wykazania
(udowodnienia), że to nierówne traktowanie - jeżeli faktycznie nastąpiło - było
obiektywnie usprawiedliwione i nie wynikało z przyczyn pozwalających na
przypisanie mu działania dyskryminującego pracownika.
Odnośnie do drugiej kwestii wskazanej w skardze kasacyjnej – przytoczenia
wymaga art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników, który stanowi, że przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się
odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego
co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający
wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron,
15
a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę
pracowników niż określona w art. 1.
Należy zaaprobować pogląd zawarty w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1
czerwca 2012 r. w sprawie II PK 258/11 (OSNP 2013/11/128), z którego wynika, że
pracodawca ma prawo wyznaczenia kryteriów doboru pracowników do zwolnienia z
pracy w ramach zwolnień grupowych, które umożliwiają wyselekcjonowanie
pracowników posiadających cechy (kompetencje, predyspozycje, umiejętności)
pożądane przez pracodawcę.
W ocenie obecnego składu Sądu Najwyższego konstatacja ta ma
zastosowanie zwłaszcza w przypadku dokonywania indywidulanych zwolnień z
pracy z przyczyn wymienionych w ustawie o „zwolnieniach grupowych”. Odnosząc
to do realiów niniejszej sprawy - poza oceną, czy doszło do rzeczywistej, czy też
pozornej likwidacji stanowiska pracy, ocenie sądu pracy na podstawie art. 45 k.p.
może zostać poddana prawidłowość postępowania pracodawcy w zakresie doboru
pracowników przewidzianych do zwolnienia. W sytuacji, gdy zwolnienia następują z
przyczyn niedotyczących pracowników, dobór pracowników do zwolnienia nie może
być całkowicie arbitralny. Pracodawca ma obowiązek określić obiektywne i
sprawiedliwe kryteria oceny pracowników i wyników ich pracy, którymi będzie się
kierował przy doborze pracowników zakwalifikowanych do zwolnienia z pracy.
Ocena zasadności wypowiedzenia umowy o pracę powinna być dokonana z
uwzględnieniem słusznych interesów zarówno zakładu pracy, jak też przymiotów
pracownika związanych ze stosunkiem pracy. Pracodawca ma bowiem prawo
doboru odpowiednich pracowników, tj. takich, którzy zapewniają właściwą
realizację zadań zakładu pracy. Oznacza to, że najważniejszymi kryteriami doboru
do zwolnienia powinny być przede wszystkim: przydatność pracownika do pracy na
danym stanowisku, jego umiejętności i doświadczenie zawodowe, dotychczasowy
przebieg pracy (praca nienaganna), kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
szczególne umiejętności i predyspozycje do wykonywania pracy określonego
rodzaju, stosunek do obowiązków pracowniczych, umiejętność współpracy w
zespole, jak również dyspozycyjność pracownika rozumiana jako możliwość
liczenia na pracownika w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego, bez
zakłóceń funkcjonowania zakładu pracy. Przy czym przyjęte przez pracodawcę
16
kryteria doboru pracowników do zwolnienia w postaci stażu pracy i poziomu
kwalifikacji zawodowych nie wyłączają możliwości zwolnienia pracownika mającego
wyższe, w porównaniu z innymi, kwalifikacje zawodowe i staż pracy, jednak taka
sytuacja wymagać powinna szczególnych okoliczności (por. wyrok Sądu
Najwyższego z 6 marca 2003 r., I PK 82/02, LEX nr 583750).
W tym kontekście skarga kasacyjna słusznie podnosi, że Sąd drugiej
instancji nieprawidłowo zastosował art. 378 § 1 k.p.c. w sposób, który mógłby mieć
wpływ na wynik postępowania, gdyż nie odniósł się do wszystkich przytoczonych
przez pozwaną w apelacji zarzutów. Sąd nie odniósł się do zarzutów dotyczących
sposobu i jakości wykonywania pracy przez powódkę. Sąd nie wskazał przy tym, z
jakiego powodu uznał argumenty pozwanej dotyczące poziomu jej umiejętności
obsługi komputera za nieprzekonywujące. Sąd nie odniósł się również do zarzutów
dotyczących zakresu obowiązków powódki i innych pracowników, pozytywnej
oceny przełożonych pracy współpracowników: A. M. i J. S. oraz zarzutów
dotyczących wykonywania przez wymienione osoby swych obowiązków
służbowych lepiej i wydajniej niż powódka. Sąd nie wskazał również, z jakiego
powodu twierdzenia świadków odnośnie wykonywania przez A. M. i J. S.
dodatkowych obowiązków nie zasługiwały na uwzględnienie. Sąd Okręgowy
marginalnie też potraktował zarzuty naruszenia prawa materialnego, podniesione w
apelacji.
Mając powyższe okoliczności na względzie orzeczono jak w sentencji
wyroku na podstawie art. 39815
§ 1 zdanie pierwsze k.p.c. Orzeczenie o kosztach
postępowania kasacyjnego oparto na odpowiednio stosowanym art. 98 § 1 i
art. 108 § 2 k.p.c.