Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CSK 444/06
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 28 lutego 2007 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący)
SSN Jan Górowski
SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)
Protokolant Piotr Malczewski
w sprawie z powództwa "M.P." Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Ż.
przeciwko "E." Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w C.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 28 lutego 2007 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]
z dnia 11 maja 2006 r.,
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o
kosztach postępowania kasacyjnego.
2
Uzasadnienie
Powódka „M. P.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością domagała się
nakazania pozwanej „E.” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: zaniechania
produkcji dystrybutorów gazu płynnego LPG D. 10, D. 5 i innych przy wykorzystaniu
bezprawnie uzyskanych niejawnych informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa powódki, zaprzestania wprowadzania takich dystrybutorów do
obrotu oraz opublikowania w „Gazecie Wyborczej” oświadczenia przepraszającego
za naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Domagała się też zasądzenia na swoją
rzecz od pozwanej odszkodowania w kwocie 500.000 zł i kosztów procesu.
Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 14 lutego 2005 r. oddalił powództwo w
części obejmującej żądanie zapłaty odszkodowania, a w pozostałym zakresie je
uwzględnił. Sąd ten ustalił, że powódka na przestrzeni kilkunastu lat uzyskała
wiedzę techniczną, technologiczną, organizacyjną i handlową niezbędną do
produkcji dystrybutorów gazu płynnego LPG oraz wdrażania ulepszonych typów
tego urządzenia. Zastosowanie przez powódkę odmierzacza tureckiej firmy Y., nie
znanego na rynku krajowym, było rozwiązaniem nowatorskim, stanowiącym
tajemnicę przedsiębiorstwa. Powódka podjęła czynności mające na celu ochronę
tej tajemnicy, zobowiązując swoich pracowników i osoby współpracujące do jej
nieujawniania. J. S. oraz L. S. złamali ten zakaz i przekazali pozwanej informacje
stanowiące tajemnicę powódki. Umożliwiło to pozwanej wyprodukowanie w krótkim
czasie dystrybutorów D. 10 i D. 5 (wyposażonych w przepływomierz firmy Y.) o
takich parametrach, jak dystrybutor opracowany przez powódkę. Sąd Okręgowy
uznał, że pozwana poprzez takie działanie dopuściła się czynu nieuczciwej
konkurencji określonego w art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i art. 39 ust. 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw
własności intelektualnej. W ocenie Sądu Okręgowego, jedynie roszczenie
odszkodowawcze nie zasługiwało na uwzględnienie, jako że powódka nie wykazała
rozmiaru poniesionej szkody.
Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu apelacji obu stron, zaskarżonym skargą
kasacyjną wyrokiem zmienił wyrok Sądu Okręgowego i oddalił powództwo oraz
apelację powódki. Sąd Apelacyjny przyjął, że wiedza na temat dystrybutorów
3
wytwarzanych przez powódkę, jej kontaktów handlowych oraz zastosowania
przepływomierza firmy Y., nie mogły zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyż była
ona powszechnie dostępna. Informacje dotyczące elementów składowych swoich
dystrybutorów powódka ujawniła sama w materiałach reklamowych oraz w
zamówieniach na wykonanie obudowy tych urządzeń. Wskazane one zostały także
w decyzjach Prezesa Głównego Urzędu Miar zatwierdzających stosowane przez
powódkę w wytwarzanych przez nią dystrybutorach instalacje pomiarowe (w tym z
użyciem reklamowanego od 1998 r. przepływomierza firmy Y.).
Sąd Apelacyjny dokonał też odmiennej – od wyrażonej przez Sąd pierwszej
instancji – oceny oświadczeń o zachowaniu tajemnicy, złożonych przez J. S. i L. S.
Stwierdził, że oświadczenia te są zbyt ogólnikowe, aby w ich przyjęciu przez
powódkę można było upatrywać przejaw działań mających na celu zachowanie
tajemnicy przedsiębiorstwa. W konsekwencji uznał roszczenia powódki za
bezzasadne zarówno na gruncie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jak i - korelującego z tymi przepisami - art. 39 ust. 2 Porozumienia w
sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej.
W skardze kasacyjnej opartej na podstawie określonej w art. 3983
§ 1 pkt 1
k.p.c. powódka zarzuciła Sądowi Apelacyjnemu naruszenie art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U.
z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej: „z.n.k.”) przez błędną wykładnię oraz art.
39 ust. 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności
intelektualnej (Dz. U. z 1996 r., Nr 32, poz. 143; dalej: „TRIPS”) przez jego
niezastosowanie. W konkluzji wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i zmianę
wyroku Sądu pierwszej instancji przez uwzględnienie powództwa w całości, bądź
też przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania.
W odpowiedzi na skargę kasacyjną pozwana wniosła o jej oddalenie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Sąd Apelacyjny dokonał oceny zasadności roszczeń powódki nie tylko
w płaszczyźnie przepisów art. 11 ust. 1 i 4 z.n.k., ale także – dostrzegając fakt
4
związania Polski postanowieniami Porozumienia TRIPS – w oparciu o art. 39 ust. 2
tej regulacji. Zwrócił bowiem uwagę na to, że postanowienia TRIPS wyznaczają
standardy ochrony w zakresie własności intelektualnej państw będących stronami
tej umowy, a nowelizacja art. 11 ust. 1 i 4 z.n.k. dokonana ustawą z dnia 5 lipca
2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 126, poz.
1071) podyktowana została potrzebą dostosowania rozwiązań prawa krajowego do
tych standardów. Sąd Apelacyjny wyraził przy tym pogląd, że - mimo różnic
terminologicznych - pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa w obu wymienionych
regulacjach ujęte zostało w sposób zbieżny. W konsekwencji uznał, że skoro
rozpoznawane roszczenia okazały się bezzasadne na gruncie art. 14 ust. 1 i 4
z.n.k., to tym samym nie mogły one zostać uwzględnione w oparciu o art. 39 ust. 2
TRIPS i to niezależnie od tego, czy zawarta w tym przepisie norma znajduje
bezpośrednie zastosowanie w wewnętrznym porządku prawnym Rzeczypospolitej
Polskiej, czy też nie.
Przytoczona argumentacja nie oznacza – jak błędnie odczytała to skarżąca –
że Sąd Apelacyjny nie dostrzegł potrzeby rozważenia zasadności roszczeń
powódki w dwóch płaszczyznach, tj. przez pryzmat odnoszących się do nich norm
prawa krajowego (art. 11 ust. 1 i 4 z.n.k.) oraz postanowień Porozumienia TRIPS
(art. 39 ust. 2). Wskazuje ona natomiast na to, że - w ocenie Sądu drugiej instancji -
przesłanki udzielenia powódce ochrony nie zostały spełnione zarówno w świetle
jednej, jak i drugiej regulacji. Zarzut naruszenia art. 39 ust. 2 TRIPS przez jego
niezastosowanie (pominięcie przy ocenie dochodzonych roszczeń) trzeba więc
uznać za chybiony.
Nie można natomiast odmówić słuszności zarzutowi skarżącej
wskazującemu na dokonanie wadliwej wykładni art. 11 ust. 4 z.n.k., definiującego
pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa. Według skarżącej, Sąd Apelacyjny
bezzasadnie zawęził treść tego pojęcia odczytując ją w sposób odbiegający od
ustalonej w art. 39 ust. 2 TRIPS.
Z motywów zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd Apelacyjny odmówił
wypracowanemu przez powódkę know-how produkcji dystrybutorów gazu LPG
waloru tajemnicy przedsiębiorstwa z dwóch zasadniczych przyczyn. Wskazał, że
5
sprzeciwia się temu, po pierwsze - fakt ujawnienia przez samą powódkę informacji
na temat elementów składowych tego urządzenia (w materiałach reklamowych,
zamówieniach na obudowy, w postępowaniu przed Głównym Urzędem Miar), po
drugie – brak działań powódki niezbędnych do zachowania poufności tej wiedzy.
W odniesieniu do tej drugiej przesłanki uznał, iż działanie takie – zgodnie z art. 11
ust. 4 z.n.k. - powinno polegać na zakomunikowaniu pracownikom, jakie konkretnie
informacje mają charakter poufny.
Trudno nie zgodzić się z oceną skarżącej, że przytoczona argumentacja
dowodzi dokonania błędnej, bezzasadnie zawężonej wykładni art. 11 ust. 4 z.n.k.
Niewątpliwie uzasadniony jest pogląd, że prawidłowe odczytanie wymienionego
przepisu wymaga skonfrontowania jego treści z art. 39 ust. 2 TRIPS. Zabieg ten
jest konieczny – co trafnie dostrzegł Sąd Apelacyjny - niezależnie od tego, czy
wskazane postanowienie TRIPS uzna się za normę samowykonalną, nadającą się
do bezpośredniego wykonania, czy też przyjmie, że nie ma ona tej cechy.
W pierwszym przypadku uzasadniony on jest treścią art. 91 ust. 1 i 2 w zw. z art.
241 ust. 1, w drugim – art. 9 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W piśmiennictwie - jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
- zaznaczył się silnie akcentowany pogląd opowiadający się za bezpośrednią
skutecznością w krajowym porządku prawnym samowykonalnych postanowień
Porozumienia TRIPS. Pogląd ten podtrzymywany jest w dalszym ciągu, mimo że
z dniem 1maja 2004 r. Porozumienie TRIPS stało się w polskim systemie prawnym
aktem prawa wspólnotowego, a Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie uznaje –
w zasadzie - samowykonalności tego Porozumienia (tak ETS m.in. w wyroku
w sprawie C 149/96 Portugalia przeciwko Radzie, Zb.Orz.1999, s. I-8395; w wyroku
w sprawie C-93/0 P. Biret Internatinal przeciwko Radzie, Zb. Orz.2003, s. I-10497
oraz w wyroku w sprawie C-377/02 Leon van Parys NW przeciwko BIRB –
powołanym i omówionym przez J. Barcza w: W sprawie bezpośredniego skutku
przepisów TRIPS w świetle prawa wspólnotowego (II), Europejski Przegląd Sądowy
2006, nr 3, s. 16; por. jednak wyrok w połączonych sprawach C-300/98 i C-392/98
Dior/Assco, Zb. Orz.2000, s. I-11307, w którym ETS nie wykluczył - w dziedzinach
nie będących dotąd przedmiotem ustawodawstwa wspólnotowego,
a w konsekwencji wchodzących w zakres kompetencji państw członkowskich -
6
bezpośredniego skutku przepisów Porozumienia TRIPS). Również w orzecznictwie
pojawiły się wypowiedzi – podzielane przez skład orzekający - opowiadające się za
bezpośrednią skutecznością postanowień TRIPS na gruncie polskiego porządku
prawnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2006 r., V CSK
125/06, nie publ.; wyrok w składzie siedmiu sędziów NSA z dnia 8 lutego 2006 r.,
II GSK 54/05, ONSAiWSA 2006, nr 4, poz. 96).
Przyjęcie powyższego zapatrywania musi oznaczać, konieczność
przeprowadzenia oceny zasadności zgłoszonych przez powódkę roszczeń zarówno
w oparciu o art. 11 ust. 1 i 4 z.n.k., jak i art. 39 ust. 2 TRIPS. Jak już wspomniano,
Sąd Apelacyjny podjął próbę przeprowadzenia takiej oceny. Nie dostrzegł jednak,
że drugie spośród wymienionych unormowań wyraźnie traktuje jako tajemnicę
przedsiębiorstwa (informację nie ujawnioną) również samo tylko, szczególne
zestawienie elementów informacji poufnej, nawet jeżeli poszczególne elementy
tego zestawienia zostały udostępnione publicznie (art. 39 ust. 2 lit. a TRIPS).
Jakkolwiek art. 11 ust. 4 z.n.k. nie odwołuje się wprost do niedostępności informacji
w określonym zestawie, jako wyznacznika pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa”, nie
ulega jednak wątpliwości, że wzmiankowane kryterium stosować należy również na
gruncie tego unormowania. Odrzucenie takiego kierunku wykładni art. 11 ust. 4
z.n.k. prowadziłoby do ograniczenia ochrony informacji poufnej w stosunku do
przewidzianej w TRIPS i musiałoby być uznane za sprzeczne z tym Porozumieniem
(art. 1 ust. 1 TRIPS).
Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić
należy, iż Sąd Apelacyjny nie dostrzegł znaczenia wskazanego wyżej –
eksponowanego przez powódkę w toku procesu - kryterium definiującego pojęcie
tajemnicy przedsiębiorstwa. Kryterium to Sąd miał obowiązek rozważyć nawet na
gruncie zapatrywania, że art. 39 ust. 2 TRIPS nie ma bezpośredniego
zastosowania. Również bowiem w takim przypadku wykładnia art. 11 ust. 4 z.n.k.
winna być – przy uwzględnieniu konstytucyjnej zasady przestrzegania przez Polskę
wiążącego ją prawa międzynarodowego - zgodna z art. 39 ust. 2 TRIPS.
Zarówno art. 39 ust. 2 TRIPS, jak i art. 11ust. 4 z.n.k. nie precyzują
dokładnie, jakim konkretnie działaniom ochronnym muszą być poddane tajemnice
7
przedsiębiorstwa (informacje nie ujawnione), aby można było traktować je jako
poufne. W unormowaniach tych mówi się jedynie, że działania te muszą być
„odpowiednie” (art. 11 ust. 4 z.n.k.), „rozsądne w danych okolicznościach” (art. 39
ust. 2 TRIPS). Ocena określonych działań jako odpowiednich, czy też rozsądnych
w rozumieniu powołanych przepisów, może przedstawiać się różnie w zależności
od okoliczności konkretnego przypadku. Może być ona jednak prawidłowo
przeprowadzona jedynie w odniesieniu do skonkretyzowanych informacji, które jako
całość lub w szczególnym zestawie i zespole ich elementów są obiektywnie poufne
(niedostępnych dla innych podmiotów). W rozpoznawanej sprawie warunek ten nie
został spełniony, gdyż obiektywny aspekt poufności tajemnicy przedsiębiorstwa
powódki nie został należycie rozważony.
Z przytoczonych względów nie można skutecznie odeprzeć zarzutu wadliwej
wykładni art. 11 ust. 4 z.n.k. Mając to na uwadze Sąd Najwyższy na podstawie art.
39815
k.p.c. orzekł, jak w sentencji.
jc